Przejdź do treści

Orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 marca 2026 r., sygn. KIO 429/26

Sąd
Krajowa Izba Odwoławcza
Data
Sygnatura
KIO 429/26
Rodzaj
Wyrok

Sędzia: Marek Bienias

Treść orzeczenia

Sygn. akt: KIO 429/26

KIO 433/26

KIO 446/26

KIO 841/26

WYROK

Warszawa, dnia 30 marca 2026 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący:Marek Bienias

Protokolant: Karina Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2026 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A.w dniu 29 stycznia 2026 r. przez wykonawcę REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie w sprawie

o sygn. akt KIO 429/26,

B.w dniu 29 stycznia 2026 r. przez wykonawcę FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich w sprawie o sygn. akt KIO 433/26,

C.w dniu 30 stycznia 2026 r. przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z

siedzibą we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt KIO 446/26,

D.w dniu 23 lutego 2026 r. przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z

siedzibą we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt KIO 841/26,

w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny Ślęza - Oława,

przy udziale uczestników po stronie odwołującego:

A.wykonawcy FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskichw sprawie o sygn. akt

KIO 429/26, KIO 446/26, KIO 841/26,

B.wykonawcy REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławiew sprawie o sygn. akt KIO 433/26, KIO

446/26, KIO 841/26,

C.wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiuw sprawie o

sygn. akt KIO 429/26 i KIO 433/26

orzeka:

KIO 429/26

1.Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 3 i nr 7 na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy PZP oraz w

zakresie zarzutu nr 5 odnośnie „kary w wysokości 5.000 zł za brak odbioru odpadów z ponad 30 nieruchomości”

na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP oraz w zakresie zarzutu nr 6 odnośnie „nałożenia obowiązku opróżniania

pojemników podziemnych/półpodziemnych bez wskazania ich lokalizacji i liczby” na podstawie art. 568 pkt 2

ustawy PZP.

2.Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 5 dotyczący rażąco wygórowanej kary umownej za nieodstawienie

pojemnika w miejsce zbiórki i nakazuje Zamawiającemu:

a)obniżenia w § 9 ust. 1 pkt 7 projektu umowy kary za nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został

odebrany lub przestawiony, do wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek.

3.W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

4.Kosztami postępowania obciąża wykonawcę REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławiew części 4/5

oraz zamawiającego Związek Międzygminny Ślęza - Oława w części 1/5 i

4.1.Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie

,

tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika.

4.2.Zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 120 zł 00 gr (słownie: sto dwadzieścia złotych

zero groszy).

KIO 433/26

1.Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 1k, nr 1l, nr 4 lit. b, nr 4 lit. f na podstawie art. 568 pkt 1

ustawy PZP oraz w zakresie zarzutu nr 1a odnośnie liczby nieruchomości zamieszkałych, nr 1b, nr 1c, 1d

odnośnie zasad uznawania reklamacji poprzez określenie trybu ich weryfikacji i sposobu rozstrzygania

zasadności reklamacji, nr 1e odnośnie określenia precyzyjnej lub szacunkowej liczby przewidywanych zbiórek

objazdowych, nr 1f, nr 1h, 1i, nr 1m, nr 2, nr 4 lit. a, nr 4 lit. c, nr 4 lit. e na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP.

2.Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1g, nr 1j, nr 4 lit. d, nr 4 lit. g i nakazuje Zamawiającemu dokonanie

zmian w OPZ i projektu umowy:

a)wskazania innej instalacji lub stacji przeładunkowej na wypadek odmowy zagospodarowania odpadów przez

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać sp. z o.o. z siedzibą w Gać,

b)wskazanie, jaka powinna być dokładność odstawienia pojemników na miejsce,

c)obniżenia w § 9 ust. 1 pkt 7 projektu umowy kary za nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został

odebrany lub przestawiony, do wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek.

d)zmianę treści § 9 ust. 1 pkt 10 lit. i) projektu umowy poprzez wyłączenie kary w sytuacji, w których obowiązek

odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem wynika z innych postanowień umowy, OPZ lub

konieczności uprzątnięcia terenu bezpośrednio przyległego do miejsca gromadzenia odpadów w celu

zachowania czystości i porządku.

3.W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

4.Kosztami postępowania obciąża wykonawcę FB Serwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich w części 5/9 oraz zamawiającego Związek Międzygminny Ślęza - Oława w części 4/9 i

a.Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę FB Serwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w

Bielanach Wrocławskich, tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego z

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero

groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego z tytułu

wynagrodzenia pełnomocnika

b.Zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 6 267 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy dwieście

sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy).

KIO 446/26

1.Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9 na podstawie art. 568 pkt 2

ustawy PZP.

2.W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

3.Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we

Wrocławiu i

3.1.Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALB A

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

3.2.Zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika.

KIO 841/26

1.Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu nr 1 odnoszącym się do § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy oraz § 10 ust. 3

pkt 1 lit. e projektu umowy odnoszącym się do limitu waloryzacji.

2.W pozostałym zakresie odwołanie oddala.

3.Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we

Wrocławiu i

3.1.Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALB A

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

3.2.Zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika.

Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

Przewodniczący:…………........................

Sygn. akt: KIO 429/26

KIO 433/26

KIO 446/26

KIO 841/26

Uzasadnie nie

I.KIO 429/26:

Zamawiający – Związek Międzygminny Ślęza - Oława – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1165 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) pod nazwą: „Odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z

terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina” (znak

sprawy: DMK.271.1.2026.MJ).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 stycznia 2026 r.

pod numerem 2026/S 013-40975.

W dniu 29 stycznia 2026 r. wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławiewniósł odwołanie wobec

treści dokumentów zamówienia, w szczególności Specyfikacji Warunków Zamówienia (SW Z), Projektowanych

Postanowień Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SW Z oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), polegające

na:

1.Ukształtowaniu treści dokumentów zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców poprzez nałożenie na wykonawcę nieproporcjonalnych ryzyk kontraktowych

niemożliwych do wyceny na etapie składania ofert.

2.Zaniechaniu sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający

wpływ systemu kaucyjnego na realizację zamówienia oraz brak precyzyjnych danych dotyczących infrastruktury

pojemnikowej.

3.Ustaleniu warunków umowy, w tym zasad waloryzacji, kar umownych oraz prawa opcji, w sposób rażąco

nieproporcjonalny, naruszający równowagę stron stosunku zobowiązaniowego i sprzeczny z zasadami

współżycia społecznego.

Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów:

1. Art. 439 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp oraz art. 353¹ Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1

ustawy Pzp – poprzez ukształtowanie zasad waloryzacji wynagrodzenia (§ 10 PPU) w sposób pozorny i iluzoryczny,

niezapewniający realnego przywrócenia równowagi ekonomicznej stron w trakcie 48-miesięcznego okresu realizacji

zamówienia, w szczególności poprzez ustalenie progu aktywacji waloryzacji na poziomie +/- 3,5% oraz ograniczenie

częstotliwości waloryzacji do cykli 6-miesięcznych z mocą wsteczną, co w warunkach dynamicznie zmieniającego się

rynku czyni mechanizm bezużytecznym.

2. Art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp – poprzez sporządzenie opisu

przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, całkowicie pomijający wpływ wejścia w życie

przepisów o systemie kaucyjnym (ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.) na wolumen i morfologię odpadów, a także brak

zawarcia klauzul adaptacyjnych pozwalających na dostosowanie umowy do tych zmian legislacyjnych, co obarcza

wykonawcę niepoliczalnym ryzykiem ekonomicznym.

3. Art. 433 pkt 4 w zw. z art. 441 ust. 1 oraz art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp – poprzez zastrzeżenie prawa opcji w zakresie

„zbiórek objazdowych” w sposób abuzywny, tj. dopuszczenie możliwości całkowitej rezygnacji z tej części zamówienia

bez określenia minimalnego gwarantowanego poziomu świadczenia, co uniemożliwia rzetelną kalkulację kosztów stałych

(utrzymanie floty i personelu) i narusza zasadę pewności obrotu.

4. Art. 121 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt 1 i art. 462 ust. 1 ustawy Pzp – poprzez nieuzasadnione i arbitralne ograniczenie

podwykonawstwa polegające na uznaniu odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów za „kluczowe części zamówienia”

(§ 7 ust. 1 PPU), co w sposób nieproporcjonalny ogranicza konkurencję, w szczególności dostęp małych i średnich

przedsiębiorstw do zamówienia, mimo że usługi te mają charakter standardowy.

5. Art. 433 pkt 3 w zw. z art. 16 ustawy Pzp oraz art. 483 § 1 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy

Pzp – poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych (§ 9 PPU), nieadekwatnych do wagi naruszeń i wartości

świadczenia, w szczególności kary w wysokości 5.000 zł za brak odbioru odpadów z ponad 30 nieruchomości oraz

1.000 zł za nieodstawienie pojemnika w miejsce zbiórki, co prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego

kosztem wykonawcy.

6. Art. 99 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353¹ Kodeksu cywilnego – poprzez nadmierną ingerencję w sposób realizacji

zamówienia (wymóg odbioru odpadów zmieszanych w „pierwszej kolejności”) generującą zbędne koszty logistyczne

oraz nałożenie obowiązku opróżniania pojemników podziemnych/półpodziemnych bez wskazania ich lokalizacji i liczby,

co uniemożliwia oszacowanie kosztów i dobór odpowiedniego sprzętu.

7. Art. 99 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp i art. 357¹ Kodeksu cywilnego – poprzez wprowadzenie do umowy

(§ 8 ust. 8 PPU) klauzuli zrzeczenia się przez Wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu niedoszacowania wynagrodzenia

lub błędnego obliczenia ilości odpadów, co stanowi nadużycie pozycji dominującej Zamawiającego i przerzuca całość

ryzyka błędów opisu przedmiotu zamówienia na wykonawcę.

Opierając się na przedstawionych zarzutach Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie

Zamawiającemu dokonania następujących modyfikacji w dokumentacji postępowania:

1.W zakresie waloryzacji (§ 10 PPU):

- Zmiany progu uruchomienia waloryzacji (wskaźnika aktywacji) z poziomu +/- 3,5% na poziom nie większym, niż 0,5%.

- Zwiększenia częstotliwości waloryzacji z cyklu 6-miesięcznego na cykl kwartalny lub umożliwienie waloryzacji

każdorazowo po opublikowaniu wskaźnika GUS, co pozwoli na bieżące reagowanie na zmiany rynkowe.

- Ustanowienia łącznego limitu waloryzacji do 20% wartości umowy brutto, co jest standardem rynkowym przy

kontraktach wieloletnich.

2.W zakresie Systemu Kaucyjnego:

- Wprowadzenia do umowy klauzuli adaptacyjnej w trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, umożliwiającej renegocjację stawek

wynagrodzenia w przypadku spadku masy odbieranych odpadów surowcowych (szkło, tworzywa sztuczne, metale) o

więcej niż 3-5% w skali roku w związku z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego.

3.W zakresie Prawa Opcji (zbiórki objazdowe):

- Wykreślenia postanowienia o możliwości całkowitej rezygnacji ze zbiórek objazdowych lub określenie minimalnego

gwarantowanego zakresu świadczenia (np. co najmniej 1 zbiórka w roku dla każdej gminy), co umożliwi wycenę kosztów

stałych.

4. W zakresie Podwykonawstwa:

- Wykreślenia postanowień § 7 PPU uznających odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz

bioodpadów za „kluczowe części zamówienia” wymagające osobistego wykonania przez Wykonawcę, dopuszczając

tym samym podwykonawstwo w tym zakresie.

5. W zakresie Kar Umownych (§ 9 PPU):

- Obniżenia kary za brak odbioru odpadów z 5.000 zł do kwoty 100–200 zł za każdy przypadek, adekwatnie do wartości

jednostkowej usługi.

- Obniżenia kary za nieodstawienie pojemnika do poziomu rynkowego (np. 50-100 zł) oraz wprowadzenie wyłączeń

odpowiedzialności za działanie sił wyższych (wiatr) lub osób trzecich.

- Wprowadzenia procedury naprawczej (np. 24h na usunięcie awarii) przed naliczeniem kar za brak sygnału

GPS/monitoringu wizyjnego.

6. W zakresie Logistyki i OPZ:

- Usunięcia z OPZ wymogu odbioru odpadów zmieszanych w „pierwszej kolejności”, pozostawiając organizację logistyki

w gestii profesjonalnego wykonawcy.

- Uzupełnienia OPZ o dokładną liczbę i lokalizację pojemników podziemnych/półpodziemnych lub usunięcie obowiązku

ich opróżniania z zakresu podstawowego do czasu przekazania pełnych danych.

7. W zakresie Równowagi Stron:

- Całkowitego wykreślenia § 8 ust. 8 PPU (klauzula zrzeczenia się roszczeń), jako sprzecznego z naturą stosunku

prawnego i zasadami uczciwej konkurencji.

8. Koszty:

- Wnoszę o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym

kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z przedłożoną na rozprawie fakturą.

W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawcę REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie,

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 25 lutego 2026 r. (pismo z dnia 25 lutego 2026 r.) wnosił o oddalenie

odwołania w całości jako bezzasadnego.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego skutecznie przystąpili wykonawca Wrocławskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z

o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Izba stwierdziła, że ww. wykonawcy zgłosili przystąpienie do postępowania w ustawowym terminie, wykazując interes w

rozstrzygnięciu odwołania na korzyść odwołującego.

Przystępujący - wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,pismem z dnia

24 lutego 2026 r. wnosił o uwzględnienie odwołania.

Stan prawny ustalony przez Izbę:

Zgodnie z art. 16 pkt 1-3 ustawy PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia

w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 353¹ KC, Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 4 ustawy PZP:

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w

szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego

postępowania o udzielenie zamówienia:

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach

zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować

postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy PZP, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości

ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia

stron.

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o

zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień

umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

2) określają okoliczności skorzystania z opcji;

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Zgodnie z art. 121 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę

kluczowych zadań dotyczących:

1)zamówień na roboty budowlane lub usługi.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 433 pkt 3 ustawy PZP, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności

wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Zgodnie z art. 483 § 1 KC, Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Zgodnie z art. 5 KC, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie

jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zgodnie z art. 357¹ KC, Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z

nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu

umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób

wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może

w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Krajowa Izba Odwoławcza – po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, po zapoznaniu się

ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, stanowiskiem przystępującego,

konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem procesowym, w tym z dokumentacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego oraz po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk stron, a także uczestników

postępowania odwoławczego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy – ustaliła i zważyła, co następuje:

Skład orzekający stwierdził, że odwołanie dotyczy materii określonej w art. 513 ustawy PZP i podlega rozpoznaniu

zgodnie z art. 517 ustawy PZP. Izba stwierdziła również, że nie została wypełniona żadna z przesłanek określonych w

art. 528 ustawy PZP, których stwierdzenie skutkowałoby odrzuceniem odwołania i odstąpieniem od badania meritum

sprawy. Ponadto w ocenie składu orzekającego Odwołujący wykazał, że posiada legitymację materialną do wniesienia

środka zaskarżenia zgodnie z przesłankami art. 505 ust. 1 ustawy PZP, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a

naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy PZP może spowodować poniesienie przez niego szkody

polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.

Skład orzekający dokonał oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na uwadze art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy

PZP, który stanowi, że Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub

może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Izba – uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy przedłożony przez strony, po dokonaniu ustaleń poczynionych na

podstawie dokumentacji postępowania, biorąc pod uwagę zakres sprawy zakreślony przez okoliczności podniesione w

odwołaniu oraz stanowiska złożone pisemnie i ustnie do protokołu – stwierdziła, że sformułowany przez Odwołującego

zarzut nr 5 dotyczący rażąco wygórowanej kary umownej za nieodstawienie pojemnika w miejsce zbiórki znajduje

oparcie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie

w powyższym zakresie.

W pierwszej kolejności, Izba zważa, iż umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 3 i nr 7 na

podstawie art. 568 pkt 1 ustawy PZP, ze względu na cofnięcie tych zarzutów przez Odwołującego na posiedzeniu.

Jednocześnie, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 5 odnośnie „kary w wysokości 5.000 zł za

brak odbioru odpadów z ponad 30 nieruchomości” na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP oraz w zakresie zarzutu nr 6

odnośnie „nałożenia obowiązku opróżniania pojemników podziemnych/półpodziemnych bez wskazania ich lokalizacji i

liczby” na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP, ze względu na to, że Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. dokonał

modyfikacji postanowień projektu umowy oraz opublikował Wykaz pojemników podziemnych i półpodziemnych, a w

konsekwencji postępowanie odwoławcze stało się zbędne w związku z wprowadzoną zmianą treści dokumentacji

postępowania, co prowadziło do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP.

Przechodząc do pozostałych zarzutów odwołania, Izba zważa, iż zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 439 ust. 1

i 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp oraz art. 353¹ Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp – poprzez

ukształtowanie zasad waloryzacji wynagrodzenia (§ 10 PPU) w sposób pozorny i iluzoryczny, niezapewniający realnego

przywrócenia równowagi ekonomicznej stron w trakcie 48-miesięcznego okresu realizacji zamówienia, w szczególności

poprzez ustalenie progu aktywacji waloryzacji na poziomie +/- 3,5% oraz ograniczenie częstotliwości waloryzacji do cykli

6-miesięcznych z mocą wsteczną, co w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku czyni mechanizm

bezużytecznym, jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. zmienił treść SW Z, w tym projekt umowy (załącznik nr 3 do SW Z),

poprzez obniżenie sumy miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesięcy

wykonywania umowy, od której możliwa jest waloryzacja, z przedziału pomiędzy -3,5% do +3,5% na przedział pomiędzy

-2,5% do +2,5%, co wynika z § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, zgodnie z którym: „Ponadto, strony mają możliwość

dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości jednostkowej stawki ryczałtowej,

o której mowa w § 8 ust. 1, w przypadku zmiany:

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – jeżeli nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów

związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie

poprzedni miesiąc = 100) za ostatnie 6 miesięcy wykonywania umowy i następnie po upływie kolejnych 6 miesięcy,

będzie mieściła się poza przedziałem od -2,5 % do +2,5%, zgodnie z komunikatami Prezesa GUS.

- strona jest zobowiązana zwrócić się o wprowadzenie zmiany w terminie do 30 dni od upływu kolejnych 6 miesięcy

wykonywania umowy, których zmiana dotyczy, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku”.

Jak wynika z przytoczonego przez Zamawiającego źródła: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaznikic e n / w s k a z n i k i - c e n t o w a r o w - i - u s l u g - k o n s u m p c y j n y c h - p o t inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-iuslugkonsumpcyjnych-od-1982-roku/ (dostęp: 23.02.2026 r., godz. 9:08), w okresach podwyższonej dynamiki cen

miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), liczone jako „poprzedni miesiąc = 100”, przekraczały

poziom 102,5.

Oznacza to, że przy utrzymywaniu się takiej tendencji przez kolejne miesiące suma wskaźników z 6 - miesięcznego

okresu może przekroczyć przyjęty w projekcie umowy próg ± 2,5%, co w ocenie Izby skutkuje możliwością uruchomienia

mechanizmu waloryzacji.

Izba zważa, iż zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

W ocenie Izby, należy zauważyć, iż z powyższego przepisu ustawy nie wynika, że strona wnioskująca o waloryzację

uzyska pełne pokrycie zmian cen, jak również ustawodawca w żaden sposób nie narzucił długości okresów

waloryzacyjnych, czy też minimalnego progu aktywacji mechanizmu waloryzacyjnego i minimalnego limitu waloryzacji.

Co istotne, ww. postanowienie umowne zawiera wszystkie wymagane elementy wynikające z art. 439 ust. 1 ustawy PZP,

a mianowicie: mechanizm waloryzacyjny opiera się na wskaźniku publikowanym przez Prezesa GUS, przewiduje

cykliczną (6-miesięczną) weryfikację, określa początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, umożliwia zarówno

podwyższenie, jak i obniżenie wynagrodzenia, zawiera wzór przeliczeniowy (co wynika z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu

umowy).

Nadto, Izba zważa, iż Odwołujący przedstawił wyliczenia, które opierają się na modelu procentu składanego z całego

okresu 48 miesięcy (umowa ma być zawarta na 4 lata), podczas gdy klauzula waloryzacyjna przewiduje cykliczne,

sześciomiesięczne ustalanie zmiany wynagrodzenia w oparciu o aktualne wskaźniki CPI oraz aktualną cenę

jednostkową. Tym samym słusznie zauważa Zamawiający, iż: „Konstrukcja ta nie polega na czteroletnim kumulowaniu

wzrostu bez możliwości zmiany wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w oparciu o sumę

miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z ostatnich 6 miesięcy, przy zastosowaniu wzoru o

charakterze liniowym (procent prosty), a nie procentu składanego z całego okresu trwania umowy. Co istotne, każda

kolejna zmiana odnosi się do aktualnej ceny jednostkowej obowiązującej w chwili składania wniosku (CJm), a nie do ceny

pierwotnej z dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że w przypadku uruchomienia waloryzacji efekt wcześniejszych zmian

jest uwzględniany w kolejnych przeliczeniach, a mechanizm nie przewiduje „odkładania” wzrostu cen na okres

czteroletni”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba doszła do przekonania, iż mechanizm zaproponowany przez Zamawiającego, wbrew

twierdzeniom Odwołującego, nie ma charakteru pozornego, nie stanowi mechanizmu „pułapki waloryzacyjnej”, ponieważ

w ocenie Izby próg waloryzacyjny w wysokości ± 2,5% pozwala reagować na rzeczywiste zmiany poziomu cen,

zapewniając równowagę ekonomiczną stron, co żaden sposób nie prowadzi do niezgodności z art. 439 ustawy PZP.

Niezależnie od powyższego, Izba zważa, iż żądanie Odwołującego obniżenia progu waloryzacyjnego do poziomu 0,5%,

czy też zmiany cyklu 6-miesięcznego na cykl kwartalny, nie zostało w jakikolwiek sposób wykazane przez Odwołującego

(wyliczenia Odwołującego oparte są na nieaktualnym wskaźniku 3,5 %, przy założeniu inflacji „rzędu 3-4 % rocznie”),

przy czym, jak słusznie zauważa Zamawiający: „Przykład przedstawiony w odwołaniu opiera się ponadto na arbitralnym

założeniu stałej inflacji na poziomie 3% w każdym półroczu przez cały okres obowiązywania umowy. Założenie to ma

charakter modelowy i nie wynika ani z danych historycznych, ani z doświadczenia życiowego”.

Odnosząc się jeszcze do limitu waloryzacji, Izba zważa, iż Zamawiający w § 10 ust. 3 pkt e projektu umowy wskazał, iż:

„Powyższa zmiana będzie dotyczyła cen jednostkowych. Zamawiający dopuszcza maksymalną łączną wartość zmiany

wynagrodzenia do wysokości mieszącej się w przedziale od -6% do +6 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 8 ust. 1”.

W ocenie Izby, Odwołujący w treści odwołania ani na rozprawie nie przedstawił żadnych wyliczeń, które uzasadniałyby

zwiększenie ww. limitu, aż do 20% (co wynika z żądania Odwołującego, twierdząc o „standardzie rynkowym”), a w

konsekwencji Odwołujący nie wykazał (tj. nie udowodnił) w żaden sposób, że przyjęty przez Zamawiającego poziom

limitu waloryzacji jest niewystarczający do zapewnienia uczciwej konkurencji, czy też, że ma on charakter

nieproporcjonalny.

Nie można również tracić z pola widzenia, że waloryzacja, o której mowa w art. 439 ustawy PZP, może skutkować

zarówno podwyższeniem, jak i obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. Tym samym, rację ma Zamawiający, iż:

„Akceptacja żądań Odwołującego prowadziłaby do sytuacji, w której w przypadku spadku cen Zamawiający mógłby

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy nawet do 20% wartości umowy brutto, co również skutkowałoby przerzuceniem

ryzyka na wykonawcę w sposób nieproporcjonalny”.

Poza tym, jak wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie: „przyjęty limit odpowiada 6% szacunkowej wartości

umowy brutto. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 68 483 845,64 zł netto, co przy stawce VAT 8% daje 73 962

553,29 zł brutto. Oznacza to, że wartość kwotowa objęta limitem wynosi ok. 4 437 753,20 zł”, co zdaniem Izby skutkuje

tym, iż skala zmiany wynagrodzenia ma charakter realny i wymierny.

W konsekwencji, powyższego, w ocenie Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt

1-3 ustawy Pzp – poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący,

całkowicie pomijający wpływ wejścia w życie przepisów o systemie kaucyjnym (ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.) na

wolumen i morfologię odpadów, a także brak zawarcia klauzul adaptacyjnych pozwalających na dostosowanie umowy do

tych zmian legislacyjnych, co obarcza wykonawcę niepoliczalnym ryzykiem ekonomicznym, jest w ocenie Izby

niezasadny.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że twierdzenia Odwołującego mają charakter ogólny i

hipotetyczny. Należy bowiem zauważyć, że Odwołujący nie przedstawia żadnych obiektywnych, zweryfikowanych

danych pozwalających określić skalę wpływu systemu kaucyjnego na masy odpadów odbieranych w ramach niniejszego

zamówienia, tym bardziej, że w przypadku systemu kaucyjnego „brak jest obecnie wiarygodnych danych empirycznych

pozwalających jednoznacznie określić jego faktyczne skutki dla gmin”, na co wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na

odwołanie, a co nie było kwestionowane przez Odwołującego na rozprawie.

Izba zważa, iż Odwołujący stwierdza, iż: „Zgodnie z analizami rynkowymi i dostępnymi danymi, system ten „zabiera

gminom najcenniejsze frakcje” – butelki PET i puszki aluminiowe, które dotychczas trafiały do żółtego worka (tworzywa

sztuczne i metale)”, czy też „wycofanie tych frakcji ze strumienia odpadów komunalnych (przekierowanie ich do

automatów zwrotnych i sklepów) oznacza dla Wykonawcy drastyczny spadek przychodów ze sprzedaży surowców”,

jednakże w ocenie Izby są to stwierdzenia gołosłowne, ze względu na fakt, iż Odwołujący nie wskazuje jakichkolwiek

wyliczeń, danych ewentualnego spadku masy surowców, a w konsekwencji żądanie Odwołującego wprowadzenia do

umowy klauzuli adaptacyjnej umożliwiającej renegocjację stawek wynagrodzenia w przypadku spadku masy odbieranych

surowców (szkło, tworzywa sztuczne, metale) o więcej niż 3-5% w skali roku, ma charakter wyłącznie postulatywny, a

tym samym w żaden sposób nie prowadzi do naruszenia przez Zamawiającego art. 99 ust. 1 i 4 ustawy PZP i art. 455

ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Co istotne, a czego zdaje się nie zauważać Odwołujący, że przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłącznie

odbiór odpadów komunalnych, a nie ich zagospodarowanie. Oznacza to, iż Wykonawca nie uzyskuje w ramach

przedmiotowego projektu umowy przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych (butelek PET, aluminium) ani z procesu

przetwarzania odpadów.

Tym samym, rację ma Zamawiający, iż: „twierdzenie o „drastycznym spadku przychodów” nie znajduje oparcia w

konstrukcji niniejszej umowy”.

Nie można również tracić z pola widzenia, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy i rozliczane jest

według stawki za 1 Mg faktycznie odebranych odpadów komunalnych, zgodnie z § 8 ust. 1 i 4 projektu umowy, przy czym

ilości odpadów wskazane w OPZ, w szczególności w zakresie frakcji tworzyw sztucznych, których dotyczy system

kaucyjny, nie zostały zwiększone na kolejne lata realizacji umowy, bowiem, jak wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na

odwołanie: „Przyjęto dane historyczne, bez założenia wzrostu tych frakcji w okresie realizacji umowy. Tym samym

Zamawiający nie przerzuca na wykonawców ryzyka ewentualnego zmniejszenia mas odpadów w wyniku zmian

systemowych, lecz opiera się na dotychczasowych poziomach wytwarzania odpadów”.

W ocenie Izby, ryzyko wahań ilości odpadów komunalnych wynikających ze zmian zachowań mieszkańców, zmian

systemowych lub legislacyjnych, stanowi typowe ryzyko kontraktowe Wykonawcy, a w konsekwencji nie uprawnione jest

twierdzenie Odwołującego o konieczności „uwzględniania gigantycznego bufora ryzyka”.

Nadto Izba zważa, iż w myśl § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, Zamawiający przewidział, iż: „Poza przypadkami

dopuszczalności zmian umowy, które wynikają z przepisów prawa, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania

istotnych zmian postanowień umowy, w tym zmian dotyczących: rodzaju odpadów objętych przedmiotem umowy,

wynagrodzenia, terminu wykonania, obowiązków Wykonawcy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, w

przypadku:

2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływających lub mogących wpływać na wykonywanie umowy,

w tym na zasady, sposób i zakres odbierania lub zagospodarowania odpadów komunalnych”, co zdaniem Izby obejmuje

także system kaucyjny, na co słusznie wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie.

Tym samym, Izba doszła do przekonania, iż w realiach niniejszej sprawy Zamawiający nie ma obowiązku tworzenia

odrębnej klauzuli adaptacyjnej wyłącznie dla systemu kaucyjnego, zwłaszcza, gdy skutki systemu kaucyjnego nie są na

obecną chwilę możliwe do precyzyjnego określenia.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 4 dotyczącego naruszenia przez Zamawiającego art. 121 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt 1 i art. 462

ust. 1 ustawy Pzp – poprzez nieuzasadnione i arbitralne ograniczenie podwykonawstwa polegające na uznaniu odbioru

odpadów zmieszanych i bioodpadów za „kluczowe części zamówienia” (§ 7 ust. 1 PPU), co w sposób nieproporcjonalny

ogranicza konkurencję, w szczególności dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zamówienia, mimo że usługi te

mają charakter standardowy, jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w § 7 ust. 1 projektu umowy wskazał, iż: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom z wyłączeniem odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych oraz bioodpadów”.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zaś

w myśl art. 121 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę

kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „kluczowej

części zamówienia”, pozostawiając jego konkretyzację ad casum, z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia.

Izba zważa, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w ramach „kluczowych części zamówienia” wskazał tylko

dwie frakcje odpadów, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady, co oznacza, iż

podwykonawstwo w pozostałym zakresie frakcji odpadów jest dopuszczalne.

Co istotne, jak wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie: „Odpady zmieszane oraz bioodpady stanowią

największy wolumen odpadów odbieranych w ramach zamówienia. Są to frakcje wytwarzane w sposób ciągły, w

największych ilościach oraz generujące najwyższe ryzyko sanitarne i środowiskowe w przypadku zakłóceń w odbiorze”,

jednocześnie podkreślając, iż uznanie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów za kluczowe części

zamówienia wynika z „realnych doświadczeń z realizacji wcześniejszych umów, w których część czynności była

wykonywana przez podwykonawców. Doprowadziło to do wielodniowego braku odbioru ww. odpadów zgodnie z

harmonogramem oraz innych naruszeń umowy. W konsekwencji wykonawca był zobowiązany do zapłaty kar

umownych. Zamawiający otrzymywał liczne skargi od mieszkańców z prośbą o odbiór zalegających odpadów”, co

potwierdzają dowody dołączone do odpowiedzi na odwołanie przez Zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę, patrząc przez pryzmat stwierdzenia Odwołującego, iż: „Odbiór odpadów zmieszanych i

bioodpadów jest standardową usługą komunalną, realizowaną tym samym sprzętem (śmieciarki) i w oparciu o te same

procedury co odbiór innych frakcji” z argumentacją i dowodami przedłożonymi przez Zamawiającego, Izba doszła do

przekonania, iż wyłączenie przez Zamawiającego podwykonawstwa w ramach odpadów zmieszanych i bioodpadów nie

ma charakteru arbitralnego, zwłaszcza, że Odwołujący nie wykazał (tj. nie udowodnił), aby zastrzeżenie wpisane w § 7

ust. 1 projektu umowy eliminowało w jakikolwiek sposób konkurencję.

Tym samym, zdaniem Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 433 pkt 3 w zw. z art. 16 ustawy Pzp oraz art. 483 § 1 i

art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp – poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych (§ 9

PPU), nieadekwatnych do wagi naruszeń i wartości świadczenia, w zakresie kary w wysokości 1.000 zł za

nieodstawienie pojemnika w miejsce zbiórki, co prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem

wykonawcy, jest w ocenie Izby zasadny.

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, iż Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. zmienił treść SW Z, w tym projekt

umowy (załącznik nr 3 do SW Z) zmieniając wysokość kary za nieodstawienie pojemnika na 500 zł za każdy przypadek,

co wynika z § 9 ust. 1 pkt 7 projektu umowy: „za nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został odebrany lub

przestawiony, zgodnie z § 6 ust. 7 pkt 2) – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek”.

Izba zważa, iż argumentacja Zamawiającego, co do tego, iż obowiązek odstawienia pojemników w miejsce, z którego

zostały odebrane, ma istotne znaczenie dla utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, Izba zgadza się co do

zasady z powyższym stwierdzeniem Zamawiającego, jednakże w ocenie Izby kara ustanowiona przez Zamawiającego

jest rażąco wygórowana, nawet przy dokonanej modyfikacji tej kary. Zdaniem Izby, tak ukształtowana wysokość kary w

dalszym ciągu ma charakter bardziej represyjny niż kompensacyjny, a w konsekwencji Izba nie popiera argumentacji

Zamawiającego, iż: „Obniżenie jej do poziomu postulowanego przez Odwołującego mogłoby spowodować, że cel

zabezpieczający i dyscyplinujący tej sankcji nie zostałby osiągnięty”.

Niezależnie od powyższego, Izba zważa, iż żądanie Odwołującego, aby „wyłączyć odpowiedzialność za działanie sił

wyższych (wiatr) lub osób trzecich”, to zdaje się nie zauważać Odwołujący, iż odpowiedzialność wykonawcy w ramach

przyszłej umowy będzie miała charakter kontraktowy i opierać się będzie na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Oznacza to, iż wykonawca, jeśli wykaże, że np. naruszenie wynikało z działania siły wyższej lub osób trzecich, za które

nie ponosi winy, to, jak słusznie wskazuje Zamawiający „brak będzie podstaw do naliczenia kary umownej”.

Tym samym, ww. żądanie Odwołującego, Izba uznała jako nadmierne.

Z kolei, odnosząc się do żądania „wprowadzenia procedury naprawczej (np. 24h na usunięcie awarii) przed naliczeniem

kar za brak sygnału GPS/monitoringu wizyjnego”, Izba zważa, iż żądanie to nie zostało w żaden sposób uzasadnione

przez Odwołującego i powiązane z zarzutem w petitum odwołania, zwłaszcza, że Odwołujący w treści odwołania w

żaden sposób nie podnosi zarzutu w zakresie wysokości kary.

W konsekwencji powyższego, Odwołujący nie wykazał, aby obecne postanowienia umowy co do wysokości kary „za

odbiór odpadów komunalnych pojazdem, który nie został objęty GPS lub monitoringiem wizyjnym” była rażąco

wygórowana, nieproporcjonalna i naruszała zasady uczciwej konkurencji.

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 99 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353¹ Kodeksu

cywilnego – poprzez nadmierną ingerencję w sposób realizacji zamówienia (wymóg odbioru odpadów zmieszanych w

„pierwszej kolejności”) generującą zbędne koszty logistyczne, jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w § 6 ust. 4 pkt 4 projektu umowy wskazał: „w przypadku odbioru w danym dniu dwóch

frakcji odpadów, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, w pierwszej kolejności Wykonawca dokona odbioru

odpadów zmieszanych. Pracownicy Wykonawcy dokonujący odbioru zmieszanych odpadów komunalnych zweryfikują

zawartość pojemników na segregowane odpady (druga odbierana w ciągu dnia frakcja) i w przypadku niedopełnienia

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmą odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady

komunalne i powiadomią o tym fakcie Zamawiającego”.

W ocenie Izby, ww. postanowienie umowne nie ingeruje w ogólną organizację tras ani harmonogramów wykonawcy, w

tym Odwołującego. Należy bowiem zauważyć, że postanowienie to odnosi się wyłącznie do szczególnej sytuacji, w

której w danym dniu na tej samej nieruchomości odbierane są dwie frakcje, a jedną z nich są zmieszane odpady

komunalne, to wówczas w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności odebrane zostały odpady

zmieszane, co wcale nie oznacza, wbrew twierdzeniom Odwołującego, iż: „narzucanie sztywnej kolejności odbioru

generuje puste przebiegi, zwiększa emisje spalin i koszty”.

Nie można bowiem tracić z pola widzenia, iż ww. postanowienie umowne pozostaje w ścisłym związku z obowiązkiem

wynikającym z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z

którym: „W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości”.

Oznacza to, iż, jak słusznie zauważa Zamawiający, że: „Gdyby w pierwszej kolejności odbierano frakcję selektywną, a

dopiero następnie zmieszaną, realizacja obowiązku wynikającego z art. 6ka ust. 1 u.c.p.g. byłaby utrudniona lub

wymagałaby dodatkowych czynności logistycznych, generujących zbędne koszty. W przypadku stwierdzenia

zanieczyszczenia frakcji selektywnej po jej załadunku do pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów segregowanych,

wykonawca nie mógłby jej pozostawić w pojeździe ani przekazać jako selektywnej. Konieczne byłoby organizowanie

dodatkowego odbioru lub przeładunku, co prowadziłoby do dezorganizacji pracy i zwiększenia kosztów operacyjnych”, a

Izba uznała powyższą argumentację za logiczną i spójną.

Tym samym, Izba doszła do przekonania, iż wymóg odbioru w pierwszej kolejności niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych ma charakter funkcjonalny i organizacyjny, nie naruszając w żaden sposób art. 99 ust. 1 ustawy

PZP w zw. z art. 3531 KC.

W związku z powyższym, zarzut ten, jest w ocenie Izby niezasadny.

II.KIO 433/26:

Zamawiający – Związek Międzygminny Ślęza - Oława – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1165 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) pod nazwą: „Odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z

terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina” (znak

sprawy: DMK.271.1.2026.MJ).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 stycznia 2026 r.

pod numerem 2026/S 013-40975.

W dniu 29 stycznia 2026 r. wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

wniósł odwołanie wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec dokumentów zamówienia sporządzonych i

opublikowanych w Postępowaniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1.art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy PZP w zw. z art. 16 pkt 1 – 3 PZP oraz art. 3531 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy PZP i

art. 134 ust. 1 pkt 4 PZP, a także art. 58 § 1 i 2 k.c. i art. 387 § 1 k.c. poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w

sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący oraz nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymogów i

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz sprzeczny z zasadami współżycia społecznego jako

obciążający wykonawcę trudnym do oszacowania ryzykiem, a także uniemożliwiający prawidłową kalkulację ceny oferty,

co przejawia się w:

a.nieprzekazaniu przez Zamawiającego wykazu nieruchomości zamieszkałych wraz z ich adresami oraz rodzajem i

liczbą pojemników do gromadzenia odpadów znajdujących się na tych nieruchomościach,

co jest dodatkowo powiązane z nałożeniem na wykonawców w punkcie 3 ppkt 3.2. lit. a) Opisu Przedmiotu Zamówienia

dla Postępowania, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: „OPZ”, a także

analogicznie w § 6 ust. 2 pkt 1) Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej:

„Umowa”, niemożliwego do realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą

zamówieniem, tj. sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733 j.t.), dalej: „UCPG”, które miałyby obejmować w szczególności liczbę

nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i

niezamieszkałe, a także z obowiązkiem przekazania innych, bliżej nieokreślonych, wymaganych informacji w punkcie 3

ppkt 3.2. lit. c) OPZ

pomimo braku udostępnienia przez Zamawiającego precyzyjnej informacji o adresach nieruchomości zamieszkałych, a

także liczbie i rodzaju pojemników na tych nieruchomościach,

co prowadzi do:

- sytuacji, w której nie jest możliwa prawidłowa kalkulacja ceny oferty, gdyż w związku z brakiem wymaganych informacji,

wykonawcy nie są w stanie prawidłowo określić kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż stawia w uprzywilejowanej pozycji

wykonawcę dotychczas realizującego zamówienie publiczne, który ma wiedzę odnośnie adresów nieruchomości

zamieszkałych dla poszczególnych zadań,

- ustanowienia obowiązku, który jest niemożliwy do realizacji, gdyż Zamawiający z jednej strony oczekuje wskazania

liczby nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne z uwzględnieniem podziału na nieruchomości

zamieszkałe i niezamieszkałe, a z drugiej strony nie przekazuje informacji o nieruchomościach zamieszkałych, które

miałyby być objęte realizacją zamówienia, w związku z czym nie jest wiadomym jakie nieruchomości zamieszkałe będą

objęte realizacją zamówienia,

b. ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.4. 3) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 4 pkt 3) Umowy obowiązku wykonawców do

pozyskania kluczy lub kodów do bram, boksów, szlabanów itp.,

pomimo nieprzekazania przez Zamawiającego precyzyjnej informacji o adresach nieruchomości objętych przedmiotem

zamówienia oraz precyzyjnej informacji o tym, czy konieczne jest dorobienie kluczy, a jeżeli tak, to jakich i w jakiej ilości,

a także pomimo braku po stronie wykonawców (w przeciwieństwie do Zamawiającego) jakiegokolwiek środka nacisku na

mieszkańców w przypadku braku współpracy, który zapewniłby wymuszenie na mieszkańcach przekazanie stosownych

kluczy lub kodów dostępu,

co prowadzi do:

- sytuacji, w której nie jest możliwa prawidłowa kalkulacja ceny oferty wykonawcy nie są w stanie prawidłowo określić

kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż taki stan rzeczy stawia w

uprzywilejowanej pozycji wykonawcę dotychczas realizującego zamówienie publiczne, który ma wiedzę odnośnie

nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia oraz może mieć dostęp do kluczy i kodów,

- ustanowienia obowiązku, który jest niemożliwy do realizacji, co jest powiązane z obowiązkiem obciążenia wykonawcy

karą umowną za brak odbioru odpadów, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) lub b) Umowy,

c.ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.5 lit. i) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 5 pkt 9) Umowy obowiązku inwentaryzacji

zabudowy wielolokalowej w celu sporządzenia odpowiednich harmonogramów,

pomimo że to po stronie Zamawiającego leży obowiązek precyzyjnego i jednoznacznego opisania przedmiotu

zamówienia, a informacje o zabudowie wielolokalowej powinny zostać przekazane w ramach dokumentacji

Postępowania,

co prowadzi do:

- sytuacji, w której nie jest możliwa prawidłowa kalkulacja ceny oferty a wykonawcy nie są w stanie prawidłowo określić

kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdyż nie jest wiadomy zakres zamówienia w odniesieniu do zabudowy

wielolokalowej,

- naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż taki stan rzeczy stawia w

uprzywilejowanej pozycji wykonawcę dotychczas realizującego zamówienie publiczne, który ma wiedzę odnośnie

zabudowy wielolokalowej w związku ze świadczonymi usługami,

d.ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.6 2) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 4 pkt 3) Umowy obowiązku realizacji

uzasadnionych reklamacji,

pomimo że Zamawiający nie określił jednoznacznie i precyzyjnie, jakie reklamacje będą uznawane za uzasadnione, a

także kto będzie rozstrzygał i w jakim trybie i terminie o tym, kiedy reklamacja powinna zostać uznana za uzasadnioną,

co prowadzi do:

- nieograniczonej uznaniowości Zamawiającego co do naliczania kar umownych dotyczących przyjmowania reklamacji, a

także braku możliwości rzetelnej kalkulacji ceny oferty, gdyż nie jest możliwa ocena prawdopodobieństwa naliczenia kar

umownych na wykonawcę w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie obowiązków wykonawców dotyczących

przyjmowania reklamacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5) lit. a) – c) Umowy lub innych roszczeń, które mogą powstać

po stronie Zamawiającego w związku z niezrealizowaniem tak niedookreślonego obowiązku,

e.ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.7 lit. c) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 7 pkt 3) Umowy (w przypadku organizacji zbiórki

objazdowej) obowiązku odbioru każdej ilości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, tekstyliów, odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz zużytych opon (nie większych niż opony od

pojazdów osobowych), które zostaną wystawione przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przed posesję

przy altankach śmietnikowych lub w miejscach wskazanych przez zarządców nieruchomości wielolokalowych oraz

przy pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych rodzinnych ogrodów działkowych, z zastrzeżeniem

zmniejszenia liczby zbiórek objazdowych lub całkowitego odstąpienia od tych zbiórek,

pomimo że mieszkańcy, wystawiając odpady, nie muszą wcale przestrzegać prawidłowych zasad segregacji odpadów (i

mogą np. wystawić odpady, które nie są objęte przedmiotem zamówienia i co do których wykonawca nie ma

wymaganych zezwoleń), co uniemożliwiałoby dokonanie przez wykonawcę odbioru odpadów zgodnego z prawem,

co prowadzi do:

- ustanowienia obowiązku, który jest niemożliwy do realizacji, co jest jednocześnie powiązane z obowiązkiem obciążenia

wykonawcy karą umowną za brak odbioru odpadów w ramach zbiórki objazdowej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5) lit. b)

Umowy,

- braku możliwości prawidłowej kalkulacji ceny oferty z uwagi na niewskazanie precyzyjnego zakresu liczby zbiórek

objazdowych, co do której przeprowadzenia decyzja została pozostawiona do arbitralnego uznania Zamawiającego,

f.ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.8 lit. d) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 8 pkt 4) Umowy obowiązku odbierania, w

wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem,

jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich

odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców lub występuje pilna potrzeba transportu

określonych przez Zamawiającego odpadów,

pomimo że nie została sprecyzowana konkretna lub chociażby szacunkowa liczba przypadków, w której Zamawiający

będzie mógł skorzystać z tego trybu odbioru odpadów,

co prowadzi do:

- sytuacji, w której nie jest możliwa prawidłowa kalkulacja ceny oferty a wykonawcy nie są w stanie prawidłowo określić

kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdyż nie jest wiadomy (co najmniej) szacunkowy zakres wykorzystania

tego nadzwyczajnego trybu, a podstawy do jego zastosowania są ocenne, co dodatkowo utrudnia kalkulację ceny,

g.dopuszczeniu w punkcie 3 ppkt 3.9 lit. b) OPZ i w § 6 ust. 9 pkt 2) Umowy skierowania strumienia odpadów do instalacji

uzgodnionej z Zamawiającym po wcześniejszym ustaleniu warunków współpracy i zawarciu stosownego aneksu do

umowy, bez jednoczesnego wskazania dalszych działań w przypadku gdy instalacja wskazana przez Zamawiającego

odmówi przyjęcia odpadów, które zostaną już odebrane przez wykonawcę, a Zamawiający i wykonawca nie dojdą do

porozumienia w sprawie zawarcia aneksu, o którym mowa w tych przepisach,

pomimo że istnieje realne ryzyko wystąpienia sytuacji, w której instalacja wskazana przez Zamawiającego odmówi

zagospodarowania odpadów, które zostaną już odebrane przez wykonawcę,

co prowadzi do:

- powstania sytuacji, w której nie wiadomo do jakiej instalacji i na czyj koszt należy przekazać odpady do

zagospodarowania, co uniemożliwia prawidłową kalkulacja ceny oferty, gdyż wykonawcy nie są w stanie prawidłowo

określić kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ nie jest wiadomym, czy należy w takiej sytuacji braku

porozumienia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą doliczać koszt zagospodarowania odpadów, których

zagospodarowanie nie jest przecież objęte przedmiotem zamówienia,

- ustanowienia obowiązku, który jest niemożliwy do realizacji w zakresie przekazania odpadów do instalacji, która miałaby

te odpady zagospodarować (w związku z przewidzeniem i dopuszczeniem przez Zamawiającego przypadku odmowy

odbioru tych odpadów przy jednoczesnym braku wskazania dalszych działań na wypadek braku porozumienia

Zamawiającego i wykonawcy co do zawarcia aneksu w tym zakresie),

h.ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.8 lit. m) OPZ i w § 6 ust. 8 pkt 13) Umowy sztywnego, 5-minutowego limitu czasu na

opróżnienie pojemnika, bez uwzględnienia uwarunkowań technicznych (np. odległość altany od pojazdu) oraz typu

pojemnika,

pomimo że w określonych stanach faktycznych (np. przymarznięte odpady, konieczność ręcznego doczyszczenia

altany) taki czas jest obiektywnie niemożliwy do dotrzymania i nie uwzględnia uwarunkowań technicznych (np. odległość

altany od pojazdu) oraz typu pojemnika,

co prowadzi do:

- przerzucenia na wykonawcę pełnej odpowiedzialności za ryzyka operacyjne niezależne od jego staranności,

- ustanowieniu obowiązku, który może być obiektywnie niemożliwy do realizacji,

i.ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.3 lit. c) OPZ i w § 6 ust. 3 pkt 3) Umowy obowiązku sporządzania dokumentacji

zdjęciowej zgodnie z żądaniem Zamawiającego ze wskazanych adresów, przy czym zdjęcia mają być wykonywane

bezpośrednio przed lub bezpośrednio po odbiorze danej frakcji odpadów i przekazywane Zamawiającemu najpóźniej w

następnym dniu roboczym, bez wyraźnego określenia obowiązków wykonawców w tym zakresie,

pomimo że możliwe było wyraźne sprecyzowanie obowiązków w tym zakresie i terminów ich wykonania,

co prowadzi do:

- przyznania Zamawiającemu prawo do arbitralnego narzucania liczby zdjęć, ich jakości, czy sposobu dokumentowania

w trakcie trwania Umowy, co uniemożliwia prawidłową kalkulacja ceny oferty, gdyż wykonawcy nie są w stanie

prawidłowo określić kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ po stronie Zamawiającego powstaje

nieograniczona uznaniowość co do naliczania kar umownych za zwłokę w przekazaniu dokumentacji, o których mowa w

§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) Umowy

- ustanowienia obowiązku, który jest niemożliwy do realizacji w zakresie w związku z przewidzeniem skrajnie krótkich

terminów realizacji (np. następny dzień roboczy) przy jednoczesnym nieokreśleniu limitu adresów (tzn. maksymalnego

zakresu zamówienia),

j. ustanowieniu w punkcie 3 ppkt 3.7 lit. b) OPZ i w § 6 ust. 7 pkt 2) Umowy obowiązku odstawiania pojemników w

miejsce, z którego zostały zabrane, oraz ustawiania pozostałych pojemników w miejsca, z których zostały przestawione,

bez doprecyzowania co dokładnie oznacza odstawienie pojemników na miejsce i w jaki sposób będzie dochodziło do

weryfikacji spełnienia tego obowiązku,

co prowadzi do:

- przyznania Zamawiającemu prawo do arbitralnego oceniania odstawienia pojemnika na miejsce, co uniemożliwia

prawidłową kalkulacja ceny oferty, gdyż wykonawcy nie są w stanie prawidłowo określić kosztów związanych z realizacją

zamówienia, ponieważ po stronie Zamawiającego powstaje nieograniczona uznaniowość co do naliczania kar umownych

za nieodstawienie pojemnika na miejsce, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 7 Umowy;

k. ustanowienie w punkcie 3 ppkt 3.11. lit. a) OPZ i w § 6 ust. 11 pkt 1) Umowy obowiązku zsumowania pojazdów

wskazanych w tabeli przedstawiającej minimalne wymagania sprzętowe, w przypadku składania przez Wykonawcę

oferty na więcej niż jedną część zamówienia

pomimo, że:

- możliwe i uzasadnione ekonomicznie jest wykorzystanie tych samych pojazdów w odniesieniu do osobnych części

zamówienia;

- zapewnienie liczby pojazdów w zsumowanej liczbie jest nieuzasadnione skalą zamówienia;

co prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, eliminując z postępowania wykonawców zdolnych do

prawidłowej realizacji więcej niż jednej części zamówienia przy wykorzystaniu tego samego potencjału technicznego, a

tym samym naruszenia zasady proporcjonalności i równej konkurencji;

l. ustanowienie w punkcie pkt 4.2. OPZ oraz w § 8 ust. 2 stałej ceny przeprowadzenia akcji edukacyjnej promującej

segregację odpadów w wysokości 5 000,00 zł netto

pomimo że wskazany przez Zamawiającego koszt jednej akcji edukacyjnej może być niewystarczający i

nieproporcjonalny do wymagań Zamawiającego w zakresie tychże akcji (tym zapewnienia gadżetów, lekcji, gier, zabaw,

stoisk. itd.)

co prowadzi do:

- ustanowienia obowiązku sprzecznego z zasadą proporcjonalności, gdyż ustalona cena nie pozostaje w racjonalnym

związku z zakresem i stopniem złożoności wymaganych świadczeń;

- braku możliwości prawidłowej kalkulacji ceny oferty z uwagi na możliwość wystąpienia dodatkowych i

nieprzewidywalnych kosztów w związku z koniecznością przeprowadzenia akcji edukacyjnych objętych zryczałtowanym

wynagrodzeniem,

- nieuprawnionym narzuceniem przez Zamawiającego wykonawcom ceny wykonania zamówienia,

m. ustanowienie w § 6 ust. 8 pkt 5 Umowy obowiązku dostosowania wielkości i rodzaju samochodów odbierających

odpady komunalne do parametrów ulic (szerokości ulic) i gęstości zabudowy

pomimo, że: zgodnie z § 5 ust. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego

Ślęza-Oława: „Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania pojemników i worków przeznaczonych do

gromadzenia odpadów komunalnych, w taki sposób, aby podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości nie musiał wchodzić na teren danej nieruchomości, a do pojemników był zapewniony bezpośredni dojazd

za pomocą pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 26 Mg, z

uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg)”

co prowadzi do wewnętrznie sprzecznego określenia obowiązku dostosowania wielkości i rodzaju samochodów

odbierających odpady komunalne, a w konsekwencji do nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia.

2.art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 3531 k.c. w związku z art. 462 ust. 1 PZP oraz 464 ust. 1, 3, 4-8 PZP i art. 16 pkt 1-3

PZP, a także 483 § 1, 484 § 1 i 2 k.c. poprzez ustanowienie w § 7 ust. 2-9 Umowy procedury akceptowania umów z

podwykonawcami tj. wprowadzenie możliwości zgłoszenia sprzeciwu oraz zastrzeżeń do projektu umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiającego, a także kary umownej w § 9 ust. 1 pkt 10 lit. l) Umowy za dopuszczenie do

wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy niezgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie,

pomimo że Postępowanie nie obejmuje robót budowlanych, których dotyczy procedura zgłaszania sprzeciwu oraz

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przewidziana w art. 464 ust. 1, 3 oraz 4-8 PZP;

co prowadzi do:

- ograniczenia swobody umów, w zakresie wykraczającym poza poziom ingerencji zamawiających w umowy z

podwykonawcami, który został przewidziany przez ustawodawcę, oraz

- uniemożliwia Wykonawcy dokonanie: (i) oceny warunków rynkowych w szczególności dostępności potencjalnych

podwykonawców spełniających wymagania Zamawiającego w ramach Postępowania (ii) swobodnego ukształtowania

stosunku prawnego z podwykonawcą w granicach przewidzianych w art. 463 PZP (iii) prawidłowej kalkulacji oferty i w

konsekwencji ustalenia kosztów, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść z tego tytułu;

3.art. 439 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 w zw. z art. 16 pkt 1 – 3 PZP poprzez ustanowienie w § 10 ust. 2 pkt 5 Umowy

uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie przysługującego wykonawcy wynagrodzenia w

związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem zamówienia:

- jeżeli nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych

wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) za ostatnie 6 miesięcy wykonywania

umowy i następnie po upływie kolejnych 6 miesięcy, będzie mieściła się poza przedziałem od -3,5 % do +3,5%, zgodnie

z komunikatami Prezesa GUS), a także

- strona jest zobowiązana zwrócić się o wprowadzenie zmiany w terminie do 30 dni od upływu kolejnych 6 miesięcy

wykonywania umowy, których zmiana dotyczy, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku

których wystąpienie jest:

- niemalże niemożliwe, co czyni ustanowienie obowiązkowej waloryzacji iluzorycznym i nie pozwala na osiągnięcie celu

regulacji ustawowych w postaci zmniejszenia ryzyk związanych ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego,

co doprowadziło do naruszenia obowiązku ustanowienia w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z

realizacją zamówienia;

- nieproporcjonalne w zakresie w jakim nakłada na wykonawcę rygor nierozpatrzenia wniosku w przypadku

niedotrzymania 30-dnioewgo terminu zgłoszenia wniosku w § 10 ust. 2 pkt 5 tiret 1 Umowy;

4.art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 5, art. 58 § 1 i 2 oraz art. 3531 i 483 § 1, 484 § 1 i 2 k.c. oraz art. 16 pkt 1 – 3

PZP, a także art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 433 pkt 1 – 3 PZPpoprzez ustanowienie kar umownych rażąco

wygórowanych, niemających związku ze szkoda, odbiegających od warunków rynkowych, niewystarczająco

precyzyjnych i arbitralnych, za opóźnienie gdy nie jest to uzasadnione, niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z

przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem oraz wprowadzających odpowiedzialność wykonawcy za

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, w odniesieniu do kar przewidzianych w:

a.§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących

przekazywania Zamawiającemu dokumentacji:

i. o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 Umowy, za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu danej dokumentacji prawidłowej

pod względem formalnym i merytorycznym – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki,

ii. o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 3 Umowy, za niewykonanie lub nieprzedłożenie dokumentacji zdjęciowej na żądanie

Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;

b. § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących

częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych, w ramach jednej miejscowości za brak odbioru odpadów

zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. § 6 ust. 5 pkt 1 Umowy:

i. jednej frakcji odpadów danego rodzaju z jednej nieruchomości w danym dniu do trzydziestu nieruchomości – w

wysokości 100 zł za każdą nieodebraną frakcję z danej nieruchomości,

ii. jednej frakcji odpadów danego rodzaju z większej liczby nieruchomości niż trzydzieści w danym dniu – w wysokości

5000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

c. § 9 ust. 1 pkt 5 lit. a) Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących

przyjmowania reklamacji, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, tj. za brak odbioru odpadów pomimo przesłania

zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy o braku realizacji usługi – w wysokości 1 500 zł za każdy dzień zwłoki,

d. § 9 ust. 1 pkt 7 Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę za nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został

odebrany lub przestawiony (§ 6 ust. 7 pkt 2 Umowy) – w wysokości 1 000 zł za każdy ujawniony przypadek,

e. § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a) Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę za naruszenie § 6 ust. 8 pkt 3 (przypadek 1 i 3) – w

wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek,

f. § 9 ust. 1 pkt 9 Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących odbioru

odpadów, których mowa w § 6 ust. 8 pkt 11, za odbiór odpadów poza godzinami 6:00 – 18:00, bez wcześniejszej zgody

Zamawiającego – w wysokości 1 500 zł za każdy ujawniony przypadek,

g. § 9 ust. 1 pkt 10 lit. i) Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę za odebranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, które nie zostały zgromadzone w pojemniku na odpady komunalne lub w worku, zgodnie z Regulaminem

– w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, tj. kara będzie stanowiła iloczyn: liczba nieruchomości, z której

odpady zostały odebrane nieprawidłowo x 500 zł,

h. § 9 ust. 1 pkt 10 lit. n) Umowy, gdzie Zamawiający ustanowił karę za ręczne opróżnianie pojemników z systemem

grzebieniowym - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, tj. kara będzie stanowiła iloczyn: liczba

opróżnionych ręcznie pojemników x 100 zł.

Opierając się na przedstawionych zarzutach Odwołujący wnosił o:

1. uwzględnienie odwołania w całości,

2. nakazanie Zamawiającemu dokonanie zmiany SWZ i ogłoszenia o zamówieniu polegającej na:

a. zobowiązaniu Zamawiającego do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia poprzez przekazanie wykazu

nieruchomości zamieszkałych wraz z ich adresami oraz rodzajem i liczbą pojemników do gromadzenia odpadów

znajdujących się na tych nieruchomościach, a także wykreślenie punktu 3 ppkt 3.2. lit. c) OPZ lub sprecyzowanie innych

wymaganych informacji, o których mowa w punkcie 3 ppkt 3.2. lit. c) OPZ

b. wykreśleniu z dokumentacji Postępowania punktu 3 ppkt 3.4. 3) OPZ oraz § 6 ust. 4 pkt 3) Umowy, które to zapisy

dotyczą obowiązku wykonawcy pozyskania kluczy lub kodów do bram, boksów, szlabanów itp.,

c. wykreśleniu z dokumentacji Postępowania punktu 3 ppkt 3.5 lit. i) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 5 pkt 9) Umowy, które

to zapisy dotyczą obowiązku dokonania przez wykonawcę inwentaryzacji zabudowy wielolokalowej,

d.precyzyjnego określenia, kiedy reklamacja może zostać uznana za uzasadnioną, a także tego, kto, w jakim trybie i w

jakim terminie będzie rozstrzygał, czy reklamacja może zostać uznana za uzasadnioną, tj. poprzez zmianę § 6 ust. 6

pkt 2 lit. a) Umowy oraz punktu 3 ppkt 3.6 pkt 2) lit. a OPZ i nadanie mu brzmienia:

„braku odbioru odpadów komunalnych (regularne odbiory) w terminie 3 dni roboczych od doręczenia reklamacji, przy

czym Wykonawca ma prawo do weryfikacji zasadności reklamacji w oparciu o dane z systemu GPS lub monitoringu

wizyjnego. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że usługa została wykonana należycie lub brak jej wykonania

nastąpił z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości (np. brak wystawienia pojemnika), reklamację uznaje

się za niezasadną. O braku uznania reklamacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych

od jej otrzymania, przedstawiając stosowne uzasadnienie”

e. wykreśleniu z treści punktu 3 ppkt 3.7 lit. c) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 7 pkt 2) Umowy obowiązku odbioru odpadów

w każdej ilości i w każdym przypadku, gdy zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję lub względnie zmianę

tych postanowień poprzez wprowadzenie wyjątku od obowiązku odbioru odpadów w przypadku stwierdzenia przez

wykonawcę, że zgromadzone odpady nie stanowią tych, które miałyby być odebrane w ramach zbiórki objazdowej, a

także określenie precyzyjnej lub co najmniej szacunkowej liczby przewidywanych zbiórek objazdowych,

f. doprecyzowaniu obowiązku określonego punkcie 3 ppkt 3.8 lit. d) OPZ i w § 6 ust. 8 pkt 4) Umowy, dotyczącego

odbioru odpadów na żądanie Zamawiającego, przez określenie precyzyjnego lub (co najmniej) szacunkowego zakresu

realizacji usługi we trybie określonym w tych postanowieniach dokumentacji Postępowania,

g. wykreśleniu punktu 3 ppkt 3.9 lit. b) OPZ i odpowiednio w § 6 ust. 9 pkt 2) Umowy, względnie wskazanie innej instalacji

lub stacji przeładunkowej na wypadek odmowy zagospodarowania odpadów przez „Zakład Gospodarowania Odpadami

Gać” sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać, do której wykonawca ma przekazać odpady,

h. zmianie czasu braku pojemnika z 5 minut na co najmniej 15 minut, tj. zmianę treści § 6 ust. 8 pkt 13 Umowy i pkt 3.8

lit. m OPZ) poprzez nadanie im brzmienia:

„opróżnianie pojemników na odpady komunalne w zabudowie wielolokalowej winno odbywać się niezwłocznie po ich

pobraniu z miejsca gromadzenia, przy czym Wykonawca dołoży należytej staranności, aby czas braku pojemnika na

nieruchomości nie przekraczał 15 minut. W sytuacjach uzasadnionych technicznie lub losowo (np. przymarznięcie

odpadów, awaria gniazda pojazdu, konieczność uprzątnięcia wysypanych odpadów), dopuszcza się wydłużenie tego

czasu. Wykonawca każdorazowo posprząta teren, w wypadku nagromadzenia odpadów komunalnych podczas braku

pojemnika”,

i.modyfikacji punktu 3 ppkt 3.3 lit. c) OPZ oraz § 6 ust. 3 pkt 3 Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

”Sporządzanie dokumentacji fotograficznej danej frakcji z adresów wskazanych przez Zamawiającego. Dokumentacja

będzie realizowana z uwzględnieniem następujących zasad:

- Zdjęcia wykonywane będą wyłącznie w dniach wynikających z harmonogramu odbioru dla danych adresów

(bezpośrednio przed lub po odbiorze danej frakcji),

- Wykonawca dostarczy zdjęcia Zamawiającemu w formacie .jpg w ciągu 5 dni roboczych od daty ich wykonania”,

j.modyfikacji punktu 3 ppkt 3.7 lit. b) OPZ i w § 6 ust. 7 pkt 2) Umowy poprzez dokładne określenie co oznacza

odstawienie pojemników na miejsce, szczególnie jaka powinna być dokładność takiego odstawienia, z

uwzględnieniem konieczności zapewnienia proporcjonalności w tym zakresie,

k.wykreślenie obowiązku zsumowania pojazdów wskazanych w tabeli przedstawiającej minimalne wymagania sprzętowe

w pkt 3.11. lit. a) OPZ i w § 6 ust. 11 pkt 1) Umowy lub alternatywnie ustanowienie minimalnego wymagania

sprzętowego w przypadku składania przez wykonawców oferty na więcej niż jedną część zamówienia w wysokości

uzasadnionej skalą zamówienia;

l.wprowadzenie w punkcie pkt 4.2. OPZ oraz w § 8 ust. 2 Umowy ceny każdorazowo określanej na podstawie oferty

przeprowadzenia akcji edukacyjnej promującej segregację odpadów, a także uwzględnienia konieczności

wprowadzenia do dokumentacji Postepowania zmian będących skutkiem ww. modyfikacji,

m. wykreślenie § 6 ust. 8 pkt 5 Umowy;

n.wykreślenie wszelkich postanowień dotyczących procedury akceptowania umów z podwykonawcami tj. możliwości

zgłaszania sprzeciwu oraz zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego oraz kary

umownej w § 9 ust. 1 pkt 10 lit. l) Umowy;

o.zmianę § 10 ust. 2 pkt 5 Umowy poprzez obniżenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów w postaci sumy

wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc – 100) tj. poprzez -2 % do +2% oraz

wykreślenie z § 10 ust. 2 pkt 5 tiret 1 Umowy rygoru nierozpatrzenia wniosku;

p.wykreśleniu treści § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) Umowy, oraz

zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„b) o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 3, za niewykonanie lub nieprzedłożenie dokumentacji zdjęciowej na żądanie

Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy punktów zgłoszony do wykonania dokumentacji zdjęciowej. Powyższa

kara stanowić będzie iloczyn: liczba adresów zgłoszonych do wykonania dokumentacji zdjęciowej x 100 zł”,

q.zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„W zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych, za brak

odbioru danej frakcji odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem:

a) w przypadku braku odbioru z nie więcej niż 30 nieruchomości w danym dniu – w wysokości 100 zł za każdą

nieodebraną frakcję z danej nieruchomości

b) w przypadku braku odbioru z więcej niż 30 nieruchomości w danym dniu – w wysokości 200 zł za każdą nieodebraną

frakcję z każdej nieruchomości powyżej trzydziestej.

Kara stanowić będzie iloczyn liczby frakcji nieodebranych odpadów i liczby nieruchomości, co do których potwierdzono

brak odbioru mimo ich ujęcia w systemie deklaracji Zamawiającego i wystawienia odpadów przez właściciela. Kary z lit. a

i b w przypadku nieodebrania danej frakcji z więcej niż 30 nieruchomości sumują się”,

r.zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 5 lit. a) Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„za zwłokę w realizacji uznanej reklamacji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 lit. a) – Wykonawca zapłaci karę

w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą nieodebraną frakcję z danej nieruchomości za każdy dzień zwłoki”,

s.zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 7 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„za nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został odebrany lub przestawiony, a o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 2

Projektu umowy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek”,

t.zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a) Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„za zjechanie na bazę pojazdu odbierającego, po zakończeniu odbierania odpadów komunalnych, bez dokonania

wyładunku w miejscach, o których mowa w § 6 ust. 9 pkt – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za

każdy ujawniony przypadek, chyba że Wykonawca wykaże, iż brak dokonania wyładunku nastąpił z przyczyn od niego

niezależnych, w szczególności z powodu awarii lub zamknięcia instalacji, awarii wagi w punkcie rozładunku, warunków

pogodowych utrudniających poruszanie się po drogach, utrudnień w ruchu drogowym uniemożliwiających dojazd do

instalacji w godzinach jej otwarcia oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej”,

u.zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 9 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„W zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących odbioru odpadów, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 11, za odbiór

odpadów poza godzinami 6:00 – 18:00, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego – Wykonawca zapłaci karę umowną w

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy ujawniony przypadek, chyba że Wykonawca wykaże, iż odbiór

odpadów poza wyznaczonymi godzinami wynikał z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności awarii

pojazdu, trudnych warunków atmosferycznych, zatorów drogowych lub konieczności dokończenia odbioru odpadów z

danej trasy w celu zachowania ciągłości usługi, a Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałym

fakcie”,

v.zmianie treści § 9 ust. 1 pkt 10 lit. i) Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„za odebranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie zostały zgromadzone w pojemniku na

odpady komunalne lub w worku, zgodnie z Regulaminem – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za

każdy ujawniony przypadek tj. kara będzie stanowiła iloczyn: liczba nieruchomości, z której odpady zostały odebrane

nieprawidłowo x 500 zł, z wyłączeniem sytuacji, w których obowiązek odbioru odpadów zgromadzonych poza

pojemnikiem wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, OPZ lub konieczności uprzątnięcia terenu bezpośrednio

przyległego do miejsca gromadzenia odpadów w celu zachowania czystości i porządku”,

w.wykreśleniu § 9 ust. 1 pkt 10 lit. n) Umowy.

W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawcę FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich, Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 26 lutego 2026 r. (pismo z dnia 26 lutego 2026 r.) wnosił

o oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego skutecznie przystąpili wykonawca Wrocławskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z

o.o. z siedzibą w Oławie.

Izba stwierdziła, że ww. wykonawcy zgłosili przystąpienie do postępowania w ustawowym terminie, wykazując interes w

rozstrzygnięciu odwołania na korzyść odwołującego.

Przystępujący - wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie,

pismem z dnia 26 lutego 2026 r.

przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Stan prawny ustalony przez Izbę:

Zgodnie z art. 16 pkt 1-3 ustawy PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia

w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 353¹ KC, Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy PZP:

1.Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2.Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy

te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług

lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich

istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego

wartości i celów.

4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w

szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zgodnie z art. 433 pkt 1- 3 ustawy PZP, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem

zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy

lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Zgodnie z art. 387 § 1 KC, Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

zadań dotyczących:

1)zamówień na roboty budowlane lub usługi.

Zgodnie z art. 58 § 1 i 2 KC:

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy

przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej

wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 483 § 1 KC, Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Zgodnie z art. 5 KC, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie

jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zgodnie z art. 464 ust. 1, 3, 4-8 ustawy PZP:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia,

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z , zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z .

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z , uważa się za akceptację projektu umowy przez

zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z , zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z , uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot

został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą

wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 484 § 1 i 2 KC:

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w

zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to

samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Krajowa Izba Odwoławcza – po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, po zapoznaniu się

ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, stanowiskiem przystępującego,

konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem procesowym, w tym z dokumentacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego oraz po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk stron, a także uczestników

postępowania odwoławczego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy – ustaliła i zważyła, co następuje:

Skład orzekający stwierdził, że odwołanie dotyczy materii określonej w art. 513 ustawy PZP i podlega rozpoznaniu

zgodnie z art. 517 ustawy PZP. Izba stwierdziła również, że nie została wypełniona żadna z przesłanek określonych w

art. 528 ustawy PZP, których stwierdzenie skutkowałoby odrzuceniem odwołania i odstąpieniem od badania meritum

sprawy. Ponadto w ocenie składu orzekającego Odwołujący wykazał, że posiada legitymację materialną do wniesienia

środka zaskarżenia zgodnie z przesłankami art. 505 ust. 1 ustawy PZP, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a

naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy PZP może spowodować poniesienie przez niego szkody

polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.

Skład orzekający dokonał oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na uwadze art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy

PZP, który stanowi, że Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub

może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Izba – uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy przedłożony przez strony, po dokonaniu ustaleń poczynionych na

podstawie dokumentacji postępowania, biorąc pod uwagę zakres sprawy zakreślony przez okoliczności podniesione w

odwołaniu oraz stanowiska złożone pisemnie i ustnie do protokołu – stwierdziła, że sformułowane przez Odwołującego

zarzuty w zakresie zarzutu nr 1g, nr 1j, nr 4 lit. d, nr 4 lit. g znajdują oparcia w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a

tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie w powyższym zakresie.

W pierwszej kolejności, Izba zważa, iż umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 1k, nr 1l, nr 4 lit. b,

nr 4 lit. f na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy PZP, ze względu na cofnięcie tych zarzutów przez Odwołującego na

posiedzeniu. Jednocześnie, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 1a odnośnie liczby

nieruchomości zamieszkałych, nr 1b, nr 1c, 1d odnośnie zasad uznawania reklamacji poprzez określenie trybu ich

weryfikacji i sposobu rozstrzygania zasadności reklamacji, nr 1e odnośnie określenia precyzyjnej lub szacunkowej liczby

przewidywanych zbiórek objazdowych, nr 1f, nr 1h, 1i, nr 1m, nr 2, nr 4 lit. a, nr 4 lit. c, nr 4 lit. e, ze względu na to, że

Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. dokonał modyfikacji OPZ, w tym postanowień projektu umowy, a w konsekwencji

postępowanie odwoławcze stało się zbędne w związku z wprowadzoną zmianą treści dokumentacji postępowania, co

prowadziło do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP.

Przechodząc do pozostałych zarzutów odwołania, Izba zważa, iż w zakresie zarzutu nr 1a odnośnie braku przekazania

adresów nieruchomości zamieszkałych oraz rodzaju i liczby pojemników, jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ w dniu 12 lutego 2026 r. wskazując: „UWAGA! Zamawiający

informuje, że na terenie ZMSO mieszkańcy, w zależności od frakcji i rodzaju zabudowy, mogą zbierać odpady

komunalne zarówno w pojemnikach, jak i w workach (§ 4 Regulaminu). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub

worki należy do obowiązków właścicieli. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na terenie ZMSO stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i

ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta nie jest uzależniona od liczby pojemników

lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Zamawiający nie prowadzi ewidencji pojemników, gdyż

nie stanowią one parametru rozliczeniowego systemu. Podstawą kalkulacji ceny ofertowej są dane o liczbie

mieszkańców oraz szacunkowych masach odpadów wskazanych w OPZ. Szczegółowy wykaz nieruchomości, dla

których złożone zostały deklaracje, zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy”.

Z powyższego wynika więc, iż szczegółowy wykaz nieruchomości objętych deklaracjami, w tym zawierający dane

adresowe, zostanie przekazany wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.

Co istotne, jak wynika z dowodu Zamawiającego w postaci opinii Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 12

lutego 2026 r., udostępnienie szczegółowych adresów nieruchomości wraz z informacjami pochodzącymi z deklaracji

prowadziłoby do naruszenia zasad minimalizacji danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej. Z kolei odnosząc się do

rodzaju i liczby pojemników, Izba zważa, iż Zamawiający wprost wskazał na rozprawie, że nie jest wstanie określić liczby

pojemników, w szczególności, że mieszkańcy mogą zbierać odpady komunalne zarówno w pojemnikach, jak i workach.

Nadto Izba zważa, iż argumentacja Odwołującego na rozprawie, iż Zamawiający był wstanie podać adresy

nieruchomości niezamieszkałych jest irrelewantna dla rozstrzygnięcia niniejszego zarzutu, patrząc przez pryzmat ww.

opinii IODO, zwłaszcza, że Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu przeciwnego. Podobnie ma się sytuacja

dotycząca liczby pojemników, gdzie Odwołujący również nie przedstawił żadnego dowodu Izbie, jedynie odczytując na

rozprawie jakieś dane z formularza.

Tym samym, Izba doszła do przekonania, iż obecne dane są wystarczające do sporządzenia kalkulacji ceny oferty, a w

konsekwencji zarzut ten jest w ocenie Izby niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu 1d w zakresie terminu odbioru odpadów komunalnych po doręczeniu reklamacji (2 dni

robocze), jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w pkt 3.6 ppkt 2 lit. a OPZ wskazał: „W zakresie przyjmowania reklamacji w szczególności:

2) realizacja uzasadnionych reklamacji, w tym w szczególności dotyczących:

a)braku odbioru odpadów komunalnych (regularne odbiory) w terminie 2 dni roboczych od doręczenia reklamacji, przy

czym Wykonawca ma prawo do weryfikacji zasadności reklamacji w oparciu o dane z systemu GPS lub

monitoringu wizyjnego. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że usługa została wykonana należycie lub

brak jej wykonania nastąpił z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości (np. brak udostępnienia

pojemnika zgodnie z Regulaminem), reklamację uznaje się za bezzasadną. O braku uznania reklamacji

Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od jej otrzymania, przedstawiając

stosowne uzasadnienie. Odbiór odpadów odbywać się będzie selektywnie, tj. pojazdem przystosowanym do

odbioru danej frakcji odpadów, bez mieszania odpadów np. ze zmieszanymi odpadami komunalnymi”.

Izba zważa, iż Odwołujący w treści odwołania nie uzasadnił, czemu akurat realizacja uzasadnionych reklamacji, w tym w

szczególności dotyczących braku odbioru odpadów komunalnych (regularne odbiory) w terminie 2 dni roboczych od

doręczenia reklamacji, jest terminem nierealnym i nieadekwatnym do przedmiotu zamówienia, a wyłącznie realizacja

odbioru odpadów komunalnych od doręczenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych, co wynika z żądania Odwołującego.

Poza tym, argumentacja Odwołującego na rozprawie o „14 reklamacjach jednego dnia”, czy też „36 reklamacji jednego

dnia”, co jak Izba rozumie, okoliczność ta miałaby stanowić o konieczności zmiany OPZ na „termin 3 dni roboczych” nie

została w żaden sposób udowodniona.

Tym samym, zarzut ten, jest w ocenie Izby niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu 1e w zakresie obowiązku odbioru odpadów „w każdej ilości” w ramach zbiórek objazdowych

albo o wprowadzenie wyjątku w przypadku stwierdzenia, że zgromadzone odpady nie stanowią frakcji objętych zbiórką,

jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający wskazał w pkt 3 ppkt 3.7 lit. c OPZ: „W zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych

do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

c) jeżeli dotyczy zgodnie z SW Z - w przypadku organizacji zbiórki objazdowej, odbieranie każdej ilości odpadów

wielkogabarytowych (20 03 07), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36),

tekstyliów (20 01 11, 20 01 10), odpadów rozbiórkowych i budowlanych (17 09 04) oraz zużytych opon (16 01 03)(nie

większych niż opony od pojazdów osobowych), które zostaną wystawione przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych przed posesję, przy altankach śmietnikowych lub w miejscach wskazanych przez zarządców

nieruchomości wielolokalowych oraz przy pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych w

rodzinnych ogrodach działkowych.

UWAGA! Z zastrzeżeniem gwarantowanej liczby zbiórek objazdowych, o których mowa poniżej, Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zmniejszenia liczby zbiórek objazdowych lub całkowite od nich odstąpienie.

Szacunkowa liczba zbiórek objazdowych – 2 zbiórki w ciągu roku.

Gwarantowana liczba zbiórek objazdowych – 3 zbiórki w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawca nie ma obowiązku odbierania odpadów zgromadzonych niezgodnie z Regulaminem, w tym odpadów

nieposegregowanych lub nieobjętych powyższym wykazem.

Zamawiający informuje dodatkowo mieszkańców terenu ZMSO o zasadach wystawiania odpadów na stronie

internetowej: https://www.sleza-olawa.pl/strona-3371-zbiorka_objazdowa.html.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Izby obowiązek odbioru „każdej ilości” odpadów w ramach zbiórki objazdowej

został wyraźnie ograniczony do ściśle wskazanych frakcji odpadów, z podaniem ich kodów. Tym samym zakres

świadczenia ma charakter zamknięty i dotyczy wyłącznie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, na co słusznie

wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie.

Poza tym, nie można tracić z pola widzenia, iż w przedmiotowym postanowieniu wprost zastrzeżono, że wykonawca nie

ma obowiązku odbierania odpadów zgromadzonych niezgodnie z Regulaminem ani nieobjętych wykazem frakcji.

W konsekwencji powyższego, w ocenie Izby, argumentacja Odwołującego, iż: „Wykonawcy powinni mieć możliwość

nieodebrania odpadów, kiedy stwierdzone zostaną naruszenia jeśli chodzi o prawidłową selekcję i klasyfikację odpadów

przez mieszkańców” została zdaniem Izby wypełniona przez Zamawiającego.

Jedynie na marginesie Izba wskazuje, iż w przedmiotowym postępowaniu mamy do czynienia z wynagrodzeniem

kosztorysowym, co oznacza, iż w takim przypadku wynagrodzenie uzależnione jest od ilości odebranych odpadów.

Konkludując, nie można twierdzić, iż „ten obowiązek jest niemożliwy do wykonania przez wykonawcę”. Tym samym,

zdaniem Izby, zarzut ten jest w ocenie Izby niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu 1g, jest on w ocenie Izby zasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w pkt 3 ppkt 3.9 lit. b OPZ wskazał: „W zakresie odbioru odpadów komunalnych do

obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

b) w przypadku tymczasowego braku możliwości przyjmowania odpadów przez instalację, o której mowa pod lit. a)

dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do innej instalacji uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający pokryje

dodatkowe i udokumentowane koszty powstałe w wyniku zmiany instalacji. W przypadku trwałego zaprzestania

przyjmowania odpadów przez instalację, o której mowa pod lit. a), zmiana instalacji i warunki współpracy zostaną

uzgodnione z Wykonawcą zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SW Z”, co ma też swoje

odzwierciedlenie w § 6 ust. 9 pkt 2 projektu umowy.

W ocenie Izby, zarzut ten koncentrował się na sytuacji, co się stanie, w której wskazana przez Zamawiającego instalacja

(tj. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać” sp. z o.o. z siedzibą w Gać) odmówi przyjęcia odpadów, które zostaną już

odebrane przez wykonawcę, a Zamawiający i wykonawca nie dojdą do porozumienia w sprawie zawarcia aneksu.

W ocenie Izby, postanowienie OPZ i projektu umowy odnoszące się do przypadku tymczasowego braku możliwości

przyjmowania odpadów przez instalację, jak i przypadku trwałego zaprzestania przyjmowania odpadów przez instalację,

jest nieprecyzyjne, ponieważ mowa jest tylko odpowiednio o „skierowaniu strumienia odpadów do innej instalacji

uzgodnionej z Zamawiającym”, czy też „zmiana instalacji i warunki współpracy zostaną uzgodnione z Wykonawcą”, co w

żaden sposób zapis taki nie daje gwarancji porozumienia między stronami.

Tym samym, w ocenie Izby, zasadne jest wskazanie przez Zamawiającego innej instalacji lub stacji przeładunkowej na

wypadek odmowy zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać sp. z o.o. już na tym

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nadto Izba zważa, iż argumentacja Zamawiającego, iż przedmiotem zamówienia jest tylko „odbiór”, to w ocenie Izby jest

ona irrelewantna dla rozstrzygnięcia niniejszego zarzutu, ponieważ zdaniem Izby, każdy wykonawca, w tym Odwołujący

powinien wiedzieć dokładnie, do jakiej innej instalacji lub stacji przeładunkowej ma przekazać odpady na wypadek

odmowy zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać sp. z o.o.

W konsekwencji powyższego, w ocenie Izby, zarzut ten jest zasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 1j, jest on w ocenie Izby zasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w pkt 3 ppkt 3.7 lit. b OPZ wskazał: „W zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych

do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

b) odbieranie każdej ilości, wszystkich frakcji odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia,

wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgromadzonych w pojemnikach

i workach (zgodnie z obowiązującym Regulaminem) sprzed nieruchomości, jak również z altanek śmietnikowych

(dostępnych od strony ulicy), przy czym po opróżnieniu pojemników należy odstawiać je w miejsce, z którego zostały

zabrane, według zasad określonych w Regulaminie oraz ustawić pozostałe pojemniki w miejsca, z których zostały

przestawione.

Odstawienie pojemnika na miejsce oznacza odstawienie pojemnika na to samo miejsce, z którego został zabrany. Jeśli

pojemnik został wzięty z konkretnego stanowiska, pomieszczenia lub wyznaczonego punktu, to po opróżnieniu należy go

odstawić z powrotem w pierwotne miejsce. Weryfikacja obowiązku nastąpi na podstawie zamontowanych na pojeździe

kamer, nagrań lub innych dowodów, w tym dostarczonych przez mieszkańców zgłaszających reklamację”, co też ma

swoje odzwierciedlenie w § 6 ust. 7 pkt 2 projektu umowy.

Biorąc powyższy zapis pod uwagę, w ocenie Izby, argumentacja Zamawiającego, że „odstawienie pojemnika oznacza

ustawienie go w tym samym miejscu, z którego został zabrany- tj. na to samo stanowisko, do tego samego

pomieszczenia lub wyznaczonego punktu” wcale nie oznacza, że zapis ten jest precyzyjny, ponieważ, jak wskazywał

Odwołujący w treści odwołania „dochodziło w przeszłości do nadużywania przez Zamawiającego prawa do karania za

nieodstawienie pojemników na miejsce. Czasem wręcz absurdalne przypadki prowadziły do naliczenia kary, jak

przykładowo zamiana pojemników miejscami (mimo odstawienia w to samo miejsce), lub odchylenie od miejsca

pozostawienia pojemnika o kilka centymetrów”, co potwierdzają dowody przedłożone przez Odwołującego na

posiedzeniu i rozprawie w postaci dokumentacji zdjęciowej z dnia 27 lutego 2026 r., informacji o naliczonej karze za

nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został odebrany z dnia 11 marca 2026 r. oraz pismo wykonawcy z dnia

17 marca 2026 r.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Izby, Zamawiający naruszył przepis art. 99 ust.1 ustawy PZP poprzez brak

precyzyjnego opisania „odstawienia pojemników na miejsce”.

Tym samym, zdaniem Izby, zarzut ten jest zasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 3, jest on w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. zmienił treść SW Z, w tym projekt umowy (załącznik nr 3 do SW Z),

poprzez obniżenie sumy miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesięcy

wykonywania umowy, od której możliwa jest waloryzacja, z przedziału pomiędzy -3,5% do +3,5% na przedział pomiędzy

-2,5% do +2,5%, co wynika z § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, zgodnie z którym: „Ponadto, strony mają możliwość

dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości jednostkowej stawki ryczałtowej,

o której mowa w § 8 ust. 1, w przypadku zmiany:

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – jeżeli nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów

związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie

poprzedni miesiąc = 100) za ostatnie 6 miesięcy wykonywania umowy i następnie po upływie kolejnych 6 miesięcy,

będzie mieściła się poza przedziałem od -2,5 % do +2,5%, zgodnie z komunikatami Prezesa GUS.

- strona jest zobowiązana zwrócić się o wprowadzenie zmiany w terminie do 30 dni od upływu kolejnych 6 miesięcy

wykonywania umowy, których zmiana dotyczy, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku”.

Izba zważa, iż Zamawiający między innymi w sprawie KIO 446/26 przytacza źródło: https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-centowarow-i-uslug-konsumpcyjnych-potinflacja-/miesiecznewskazniki-cen-towarow-i uslugkonsumpcyjnych-od-1982-roku/ (dostęp: 23.02.2026 r., godz. 9:08), z którego wynika, iż w

okresach podwyższonej dynamiki cen zsumowana zmiana wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI),

liczonych jako „poprzedni miesiąc = 100”, w ujęciu 6-miesięcznym przekraczała poziom 102,5.

Oznacza to, że w praktyce zmiana CPI w 6-miesięcznym okresie może przekroczyć przyjęty w projekcie umowy próg ±

2,5%, co w ocenie Izby skutkuje możliwością uruchomienia mechanizmu waloryzacji.

Izba zważa, iż zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

W ocenie Izby, należy zauważyć, iż z powyższego przepisu ustawy nie wynika, że strona wnioskująca o waloryzację

uzyska pełne pokrycie zmian cen, jak również ustawodawca w żaden sposób nie narzucił długości okresów

waloryzacyjnych, czy też minimalnego progu aktywacji mechanizmu waloryzacyjnego i minimalnego limitu waloryzacji.

Co istotne, ww. postanowienie umowne zawiera wszystkie wymagane elementy wynikające z art. 439 ust. 1 ustawy PZP,

a mianowicie: mechanizm waloryzacyjny opiera się na wskaźniku publikowanym przez Prezesa GUS, przewiduje

cykliczną (6-miesięczną) weryfikację, określa początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, umożliwia zarówno

podwyższenie, jak i obniżenie wynagrodzenia, zawiera wzór przeliczeniowy (co wynika z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu

umowy).

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba doszła do przekonania, iż mechanizm zaproponowany przez Zamawiającego, wbrew

twierdzeniom Odwołującego, nie ma charakteru „iluzorycznego”, ponieważ w ocenie Izby próg waloryzacyjny w

wysokości ± 2,5% pozwala reagować na rzeczywiste zmiany poziomu cen, zapewniając równowagę ekonomiczną stron,

co żaden sposób nie prowadzi do niezgodności z art. 439 ustawy PZP.

Niezależnie od powyższego, Izba zważa, Odwołującynie wykazał, aby próg ± 2,5% był nierealny do osiągnięcia ani, aby

30-dniowy termin na złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia pod rygorem nierozpatrzenia wniosku, uniemożliwiał

skorzystanie z klauzuli waloryzacyjnej.

Poza tym, należy podkreślić, a czego zdaje się nie zauważać Odwołujący, iż 30-dniowy termin na złożenie wniosku o

zmianę wynagrodzenia pod rygorem nierozpatrzenia wniosku, nie oznacza obowiązku zawarcia aneksu w tym terminie,

ponieważ, jak słusznie wskazuje Zamawiający „w tym czasie należy jedynie złożyć wniosek o zawarcie aneksu.

Procedura dalszego badania wniosku została odrębnie uregulowana: druga strona ma 21 dni na jego ocenę, może

wzywać do uzupełnień i wyjaśnień, a zmiana następuje dopiero po zawarciu aneksu”, co wynika z § 10 ust. 3 pkt 2

projektu umowy.

Tym samym, rację ma Zamawiający, iż: „rygor nierozpatrzenia dotyczy wyłącznie sytuacji całkowitego zaniechania

zgłoszenia żądania w przewidzianym cyklu, a nie usuwalnych braków formalnych”, a w konsekwencji zdaniem Izby

wymóg 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia pod rygorem nierozpatrzenia wniosku, nie

jest ani nadmierny, ani nieproporcjonalny.

W konsekwencji, powyższego, w ocenie Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 4 lit. d, jest on w ocenie Izby zasadny.

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, iż Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. zmienił treść SW Z, w tym projekt

umowy (załącznik nr 3 do SW Z) zmieniając wysokość kary za nieodstawienie pojemnika na 500 zł za każdy przypadek,

co wynika z § 9 ust. 1 pkt 7 projektu umowy: „za nieodstawienie pojemnika w miejsce, z którego został odebrany lub

przestawiony, zgodnie z § 6 ust. 7 pkt 2) – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek”.

Izba zważa, iż argumentacja Zamawiającego, co do tego, iż obowiązek odstawienia pojemników w miejsce, z którego

zostały odebrane, ma bezpośrednie znaczenie dla porządku i bezpieczeństwa w miejscach gromadzenia odpadów, Izba

zgadza się co do zasady z powyższym stwierdzeniem Zamawiającego, jednakże w ocenie Izby kara ustanowiona przez

Zamawiającego jest rażąco wygórowana, nawet przy dokonanej modyfikacji tej kary. Zdaniem Izby, tak ukształtowana

wysokość kary w dalszym ciągu ma charakter bardziej represyjny niż kompensacyjny.

Tym samym, w ocenie Izby, zarzut ten jest zasadny, a w konsekwencji Izba uznała żądanie Odwołującego obniżenia

kary do wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek, za zasadne.

Odnosząc się do zarzutu nr 4 lit. g, jest on w ocenie Izby zasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w § 9 ust. 1 pkt 10 lit. i) wskazał: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

10) W pozostałym zakresie dotyczącym obowiązków Wykonawcy:

i)za odebranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie zostały zgromadzone w pojemniku na

odpady komunalne lub w worku, zgodnie z Regulaminem – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości w

wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, tj. kara będzie stanowiła iloczyn: liczba nieruchomości, z których

odpady zostały odebrane nieprawidłowo x 500 zł, z wyłączeniem sytuacji, w których obowiązek odbioru odpadów

zgromadzonych poza pojemnikiem będzie wynikał z ustaleń z Zamawiającym lub będzie dotyczył odpadów

odbieranych w ramach zbiórek objazdowych”.

Izba zważa, iż Odwołujący w ramach powyższego zarzutu podnosił, iż w przypadku „nagromadzenia odpadów luzem

np.: kartonów przyniesionych przez mieszkańca, podczas odbioru odpadów frakcji papier, gdy pojemnik będzie właśnie

na pojeździe, jak też w sytuacji uszkodzenia/zniszczenia pojemnika i oczekiwania na nowy przez jego właściciela,

Wykonawca odbierając odpady luzem naraża się na karę umowną” za „nieprawidłowy” odbiór odpadów, które

Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć w ramach dbałości o czystość i porządek w gminach.

Biorąc powyższą argumentację Odwołującego, Izba doszła do przekonania, iż ze względu na konieczność utrzymania

czystości i porządku w gminach, tak, aby nie doszło do zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, Izba uznała, iż

żądanie wyłączenia kary w sytuacji, w których obowiązek odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem wynika z

innych postanowień umowy, OPZ lub konieczności uprzątnięcia terenu bezpośrednio przyległego do miejsca

gromadzenia odpadów w celu zachowania czystości i porządku, za zasadne, niezależnie od wprowadzenia przez

Zamawiającego postanowienia, iż kara nie dotyczy sytuacji, w których odbiór poza pojemnikiem wynika z ustaleń z

Zamawiającym lub dotyczy zbiórek objazdowych.

W związku z powyższy, w ocenie Izby, zarzut ten jest zasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 4 lit. h, jest on w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w § 9 ust. 1 pkt 10 lit. n) wskazał: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

10) W pozostałym zakresie dotyczącym obowiązków Wykonawcy:

n) za ręczne opróżnianie pojemników z systemem grzebieniowym - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, tj. kara będzie stanowiła iloczyn: liczba opróżnionych ręcznie

pojemników x 100 zł. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których uszkodzenia pojemnika uniemożliwią jego opróżnienie

przez system załadowczy śmieciarki”.

Izba zważa, iż żądanie Odwołującego wykreślenia powyższego postanowienia jest w ocenie Izby niezasadne,

zwłaszcza, że Zamawiający zmodyfikował ww. postanowienie umowne, wskazując, iż kara nie będzie naliczana, jeżeli

ręczne opróżnienie wynika z uszkodzenia pojemnika uniemożliwiającego opróżnienie mechaniczne.

Niezależnie od powyższego, Izba zważa, iż argumentacja Odwołującego, że postanowienie umowne nie wyłącza

morfologii odpadów, podczas gdy: „W okresie zimowym odpady często przymarzają do dnia lub ścianek, a w okresie

letnim odpady mokre mogą się „skleić” nie została w żaden sposób wykazana przez Odwołującego.

Tym samym, w ocenie Izby, zarzut ten jest niezasadny.

III.KIO 446/26:

Zamawiający – Związek Międzygminny Ślęza - Oława – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1165 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) pod nazwą: „Odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z

terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina” (znak

sprawy: DMK.271.1.2026.MJ).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 stycznia 2026 r.

pod numerem 2026/S 013-40975.

W dniu 30 stycznia 2026 r. wykonawca Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we

Wrocławiu wniósł odwołanie wobec treści dokumentów zamówienia.

Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów:

1.naruszenie art. 433 pkt 4 p.z.p. w zw. z art. 99 ust. 1 p.z.p. oraz art. 16 pkt 1 p.z.p., poprzez ukształtowanie opisu

przedmiotu zamówienia oraz postanowień projektu umowy w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, polegający na

braku określenia minimalnego, gwarantowanego zakresu świadczenia Zamawiającego, przy jednoczesnym nałożeniu na

Wykonawcę obowiązku odbioru każdej ilości odpadów oraz zastrzeżeniu możliwości dowolnego ograniczenia lub

rezygnacji z realizacji części usług, w szczególności zbiórek objazdowych, bez zapewnienia mechanizmu minimalnego

wynagrodzenia, co prowadzi do przerzucenia na Wykonawcę nieograniczonego ryzyka ilościowego i ekonomicznego

oraz uniemożliwia rzetelną i porównywalną kalkulację ceny ofertowej.

2.naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 4 i pkt 20 w zw. z art. 99 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 16 pkt 1 i 2 p.z.p., poprzez opisanie

przedmiotu zamówienia w sposób niewyczerpujący i niejednoznaczny w zakresie ilości odpadów przewidzianych do

odbioru, polegający na podaniu wyłącznie historycznych danych ilościowych według kodów odpadów oraz łącznych,

szacunkowych mas odpadów bez rozbicia ich na poszczególne frakcje w okresie realizacji umowy, a także poprzez

pominięcie przewidywalnego wpływu wdrożenia systemu kaucyjnego na strukturę i ilości strumienia odpadów

komunalnych, przy jednoczesnym przerzuceniu całego ryzyka ilościowego na Wykonawcę, co uniemożliwia rzetelną

kalkulację ceny ofertowej oraz prowadzi do nieporównywalności ofert.

3.naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p., art. 439 ust. 1 i 2 p.z.p., art. 99 ust. 1 p.z.p., art. 16 p.z.p., art. 17 ust. 1

p.z.p. oraz art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 p.z.p., poprzez ukształtowanie w § 10 ust. 2 pkt 5 oraz

ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy klauzuli waloryzacyjnej w sposób niejednoznaczny i nieadekwatny do długości

realizacji zamówienia, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie

oferty, niezapewniający ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz naruszający równowagę kontraktową, w

szczególności poprzez brak jednoznacznego określenia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia,

uzależnienie uruchomienia waloryzacji wyłącznie od zmiany wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w

„ostatnich 6 miesiącach” niezależnie od skumulowanego wzrostu kosztów w całym okresie realizacji umowy oraz

wprowadzenie maksymalnego limitu łącznej zmiany wynagrodzenia na poziomie od –6% do +6%, co prowadzi do

pozorności mechanizmu waloryzacji i przerzucenia na wykonawcę zasadniczego ryzyka inflacyjnego.

4. naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 8) p.z.p. w zw. z art. 112 ust. 1 p.z.p. i art. 116 ust. 1 p.z.p. w zw. oraz art. 16 pkt 1

i 2 p.z.p., poprzez sformułowanie w Rozdziale V ust. 2 pkt 4 SW Z warunku udziału w postępowaniu w zakresie

doświadczenia w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny, polegający na braku określenia, czy wymagane

doświadczenie ma wynikać z jednej umowy czy może być sumowane z kilku umów, braku wskazania minimalnego

okresu realizacji umowy oraz braku rozstrzygnięcia, czy to samo doświadczenie może być wykazywane dla więcej niż

jednej części zamówienia, co narusza zasadę przejrzystości i równego traktowania wykonawców oraz pozostawia

Zamawiającemu nadmierną swobodę interpretacyjną na etapie badania i oceny ofert.

5. naruszenie art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p. w zw. z art. 99 ust. 1 p.z.p. i art. 16 pkt 1 p.z.p. oraz art. 353¹ k.c. w zw. z

art. 8 ust. 1 p.z.p., poprzez ukształtowanie postanowień OPZ oraz projektu umowy w sposób uzależniający realizację

zamówienia – w szczególności organizację transportu, harmonogramy odbioru odpadów oraz koszty realizacji usług – od

zasad funkcjonowania jednej, wskazanej przez Zamawiającego instalacji prowadzonej przez „Zakład Gospodarowania

Odpadami Gać” sp. z o.o., przy jednoczesnym braku jakichkolwiek mechanizmów zmiany umowy lub dostosowania

wynagrodzenia na wypadek zmiany regulaminu tej instalacji lub ograniczenia jej zdolności przyjmowania odpadów, co

prowadzi do przerzucenia na Wykonawcę całego ryzyka organizacyjnego i regulacyjnego związanego z działalnością

podmiotu trzeciego oraz narusza zasadę proporcjonalności i równowagi kontraktowej stron.

6. naruszenie art. 99 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 20) oraz 16 pkt 1 p.z.p. w zw. z art. 353¹ k.c. w zw. z

art. 8 ust. 1 p.z.p., poprzez narzucenie w pkt 3.4 ppkt 4 OPZ oraz § 6 ust. 4 pkt 4) projektu umowy obowiązku odbioru

zmieszanych odpadów komunalnych w pierwszej kolejności w przypadku odbioru w danym dniu dwóch frakcji odpadów,

co stanowi nieuzasadnioną ingerencję w organizację realizacji zamówienia, nieznajdującą oparcia w przepisach art. 6ka

ust. 1 u.c.p.g. oraz naruszającą zasadę proporcjonalności i równowagi kontraktowej stron oraz swobody umów.

7. naruszenie art. 99 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4 p.z.p. oraz art. 16 pkt 1 i 2 p.z.p., poprzez opisanie

przedmiotu zamówienia w sposób niekompletny, niewystarczający i wewnętrznie sprzeczny, polegający na zaniechaniu

przekazania wykonawcom kluczowych informacji dotyczących zakresu nieruchomości objętych odbiorem

poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności poprzez brak wykazu zabudowy wielolokalowej oraz brak informacji o

liczbie i adresach nieruchomości, na których bioodpady nie będą odbierane z uwagi na zadeklarowane kompostowanie,

co uniemożliwia wykonawcom prawidłowe zaplanowanie realizacji usługi oraz rzetelne skalkulowanie ofert, naruszając

zasadę przejrzystości i równego traktowania wykonawców.

8.naruszenie art. 99 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4 i pkt 20 p.z.p. oraz art. 16 pkt 1 p.z.p., poprzez

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący i niespójny, polegający na niekompletnym

i wadliwym uregulowaniu zasad realizacji zbiórek objazdowych obejmujących m.in.: tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony, w szczególności poprzez brak określenia kodów

odpadów przewidzianych do odbioru, brak szacunkowych ilości tych odpadów, brak zasad ich gromadzenia i

zabezpieczenia przez właścicieli nieruchomości, brak jednoznacznego określenia zakresu obowiązków Wykonawcy w

przypadku nieprawidłowego przygotowania odpadów do odbioru, a także poprzez ukształtowanie obowiązku

przekazywania odpadów odebranych w ramach zbiórek objazdowych do PSZOK w sposób nieuwzględniający przepisów

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, co prowadzi do przerzucenia na

Wykonawcę nieograniczonego ryzyka organizacyjnego, ekonomicznego i administracyjnego, uniemożliwia rzetelną

kalkulację ceny ofertowej oraz narusza zasadę proporcjonalności i przejrzystości postępowania.

9.naruszenie art. 99 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4 p.z.p. oraz art. 16 pkt 1 i 2 p.z.p. w zw. z

rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów poprzez opisanie przedmiotu

zamówienia w sposób niejednoznaczny, niespójny i sprzeczny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz obowiązującym Regulaminem, polegający na posłużeniu się w dokumentach zamówienia wobec

nieruchomości niezamieszkałych nieokreślonymi i nieznanymi przepisom prawa pojęciami frakcji „mieszana” oraz

„pozostałości”, bez ich zdefiniowania i bez wskazania pełnego zakresu frakcji zbieranych selektywnie, co uniemożliwia

jednoznaczne ustalenie zakresu świadczenia, naraża Wykonawcę na ryzyko naruszenia przepisów prawa powszechnie

obowiązującego oraz prowadzi do braku przejrzystości postępowania i przerzucenia odpowiedzialności prawnej na

Wykonawcę.

Opierając się na przedstawionych zarzutach Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu

dokonania modyfikacji dokumentów zamówienia w sposób określony w uzasadnieniu poszczególnych zarzutów.

Wniosek dotyczący modyfikacji dokumentów zamówienia obejmuje także zmiany dokumentacji postępowania wprost w

żądaniu nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania wykonawcy – tj. zmiany będące

konsekwencją żądanych zmian.

W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą

we Wrocławiu, Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 26 lutego 2026 r. (pismo z dnia 26 lutego 2026 r.) wnosił

o oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego skutecznie przystąpili wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk

Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie oraz wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich.

Izba stwierdziła, że ww. wykonawcy zgłosili przystąpienie do postępowania w ustawowym terminie, wykazując interes w

rozstrzygnięciu odwołania na korzyść odwołującego.

Przystępujący - wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie,

pismem z dnia 26 lutego 2026 r.

przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Przystępujący - wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,pismem z dnia

26 lutego 2026 r. wnosił o uwzględnienie odwołania.

Stan prawny ustalony przez Izbę:

Zgodnie z art. 16 pkt 1-3 ustawy PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia

w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 353¹ KC, Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy PZP:

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego

postępowania o udzielenie zamówienia:

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach

zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować

postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy PZP, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości

ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia

stron.

Zgodnie z art. 5 KC, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie

jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 4, 20 ustawy PZP, SWZ zawiera co najmniej:

4)opis przedmiotu zamówienia;

8)informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

20)projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do

przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy PZP, W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może

określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali

wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz

systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w

dokumentach zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza – po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, po zapoznaniu się

ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, stanowiskami przystępujących,

konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem procesowym, w tym z dokumentacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego oraz po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk stron, a także uczestników

postępowania odwoławczego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy – ustaliła i zważyła, co następuje:

Skład orzekający stwierdził, że odwołanie dotyczy materii określonej w art. 513 ustawy PZP i podlega rozpoznaniu

zgodnie z art. 517 ustawy PZP. Izba stwierdziła również, że nie została wypełniona żadna z przesłanek określonych w

art. 528 ustawy PZP, których stwierdzenie skutkowałoby odrzuceniem odwołania i odstąpieniem od badania meritum

sprawy. Ponadto w ocenie składu orzekającego Odwołujący wykazał, że posiada legitymację materialną do wniesienia

środka zaskarżenia zgodnie z przesłankami art. 505 ust. 1 ustawy PZP, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a

naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy PZP może spowodować poniesienie przez niego szkody

polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.

Skład orzekający dokonał oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na uwadze art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy

PZP, który stanowi, że Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub

może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Izba – uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy przedłożony przez strony, po dokonaniu ustaleń poczynionych na

podstawie dokumentacji postępowania, biorąc pod uwagę zakres sprawy zakreślony przez okoliczności podniesione w

odwołaniu oraz stanowiska złożone pisemnie i ustnie do protokołu – stwierdziła, że sformułowane przez Odwołującego

zarzuty nr 1, nr 3 i nr 6 nie znajdują oparcia w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności, Izba zważa, iż umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr

8, nr 9 na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP, ze względu na to, że Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. dokonał

modyfikacji OPZ, w tym postanowień projektu umowy, a w konsekwencji postępowanie odwoławcze stało się zbędne w

związku z wprowadzoną zmianą treści dokumentacji postępowania, co prowadziło do umorzenia postępowania

odwoławczego na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy PZP.

Przechodząc do pozostałych zarzutów odwołania, Izba zważa, iż zarzut nr 1, jest w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Odwołujący zarzuca, iż Zamawiający ukształtował opis przedmiotu zamówienia oraz postanowienia

projektu umowy w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący poprzez brak określenia minimalnego, gwarantowanego

zakresu świadczenia. W ocenie Odwołującego, Zamawiający zastrzegł sobie możliwość ograniczenia zakresu usług, w

szczególności w odniesieniu do zbiórek objazdowych, bez zapewnienia minimalnego wynagrodzenia, co miałoby

zdaniem Odwołującego prowadzić do przerzucenia nieograniczonego ryzyka ilościowego i ekonomicznego na

Wykonawcę.

Izba nie zgadza się z powyższą argumentacją Odwołującego.

W pierwszej kolejności, Izba zważa, iż zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy PZP, projektowane postanowienia umowy nie

mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej

wartości lub wielkości świadczenia stron.

Izba zważa, iż Zamawiający wskazał w pkt 3 ppkt 3.7 lit. b i c OPZ: „W zakresie ilości odbieranych odpadów

komunalnych do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

b) odbieranie każdej ilości, wszystkich frakcji odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia,

wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgromadzonych w pojemnikach

i workach (zgodnie z obowiązującym Regulaminem) sprzed nieruchomości, jak również z altanek śmietnikowych

(dostępnych od strony ulicy), przy czym po opróżnieniu pojemników należy odstawiać je w miejsce, z którego zostały

zabrane, według zasad określonych w Regulaminie oraz ustawić pozostałe pojemniki w miejsca, z których zostały

przestawione.

Odstawienie pojemnika na miejsce oznacza odstawienie pojemnika na to samo miejsce, z którego został zabrany. Jeśli

pojemnik został wzięty z konkretnego stanowiska, pomieszczenia lub wyznaczonego punktu, to po opróżnieniu należy go

odstawić z powrotem w pierwotne miejsce. Weryfikacja obowiązku nastąpi na podstawie zamontowanych na pojeździe

kamer, nagrań lub innych dowodów, w tym dostarczonych przez mieszkańców zgłaszających reklamację;

c) jeżeli dotyczy zgodnie z SW Z - w przypadku organizacji zbiórki objazdowej, odbieranie każdej ilości odpadów

wielkogabarytowych (20 03 07), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36),

tekstyliów (20 01 11, 20 01 10), odpadów rozbiórkowych i budowlanych (17 09 04) oraz zużytych opon (16 01 03)(nie

większych niż opony od pojazdów osobowych), które zostaną wystawione przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych przed posesję, przy altankach śmietnikowych lub w miejscach wskazanych przez zarządców

nieruchomości wielolokalowych oraz przy pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych w

rodzinnych ogrodach działkowych.

UWAGA! Z zastrzeżeniem gwarantowanej liczby zbiórek objazdowych, o których mowa poniżej, Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zmniejszenia liczby zbiórek objazdowych lub całkowite od nich odstąpienie.

Szacunkowa liczba zbiórek objazdowych – 2 zbiórki w ciągu roku.

Gwarantowana liczba zbiórek objazdowych – 3 zbiórki w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawca nie ma obowiązku odbierania odpadów zgromadzonych niezgodnie z Regulaminem, w tym odpadów

nieposegregowanych lub nieobjętych powyższym wykazem.

Zamawiający informuje dodatkowo mieszkańców terenu ZMSO o zasadach wystawiania odpadów na stronie

internetowej: https://www.sleza-olawa.pl/strona-3371-zbiorka_objazdowa.html.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Izby obowiązek odbioru „każdej ilości” odpadów determinowany jest rzeczywistą

ilością odpadów powstających na terenie gmin, a nie uznaniową decyzją Zamawiającego. Nie można bowiem tracić z

pola widzenia, iż wynagrodzenie w przedmiotowym postępowaniu ma charakter kosztorysowy, czyli zależy od ilości

odebranych odpadów.

Nadto, należy zauważyć, że świadczenie główne, tj. odbiór odpadów komunalnych w systemie harmonogramowym, ma

charakter ciągły i obligatoryjny, wynikający z ustawowych obowiązków Zamawiającego w zakresie utrzymania czystości i

porządku w gminach, a w konsekwencji rację ma Zamawiający, iż w takim przypadku „nie może zrezygnować z jego

realizacji według własnego uznania ani ograniczyć go w sposób dowolny”.

Jak słusznie bowiem wskazuje Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie: „Art. 433 pkt 4 ustawy Pzp nie ustanawia

generalnego obowiązku określania minimalnego zakresu świadczenia w każdym przypadku, lecz zakazuje

konstruowania klauzul redukcyjnych pozwalających na dowolne zmniejszenie zakresu zamówienia bez jednoczesnego

wskazania poziomu gwarantowanego”, a z taką klauzulą o redukcji zamówienia, tj. dowolną redukcją odbioru odpadów

komunalnych, nie mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu, ze względu na to, iż odbiór odpadów komunalnych ma

charakter ciągły i obligatoryjny wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z kolei odnosząc się do obowiązku odbioru „każdej ilości” odpadów w ramach zbiórki objazdowej, to został on wyraźnie

ograniczony do ściśle wskazanych frakcji odpadów, z podaniem ich kodów. Tym samym zakres świadczenia ma

charakter zamknięty i dotyczy wyłącznie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wprowadzając jednocześnie

gwarantowaną liczbę zbiórek objazdowych, tj. 3 w okresie obowiązywania umowy.

Oznacza to, iż zastrzeżenie możliwości ograniczenia liczby zbiórek dotyczy wyłącznie zakresu przekraczającego

poziom gwarantowany, a zatem, wbrew twierdzeniom Odwołującego, nie dochodzi do sytuacji całkowitej dowolności ani

do pozostawienia wykonawcy w niepewności co do realizacji tej części zamówienia.

W konsekwencji powyższego, w ocenie Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 3, jest on w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Odwołujący zarzuca niejednoznaczne i nieadekwatne ukształtowanie klauzuli waloryzacyjnej w § 10 ust. 2

pkt 5 oraz § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy.

Izba zważa, iż Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. zmienił treść SW Z, w tym projekt umowy (załącznik nr 3 do SW Z),

poprzez obniżenie sumy miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesięcy

wykonywania umowy, od której możliwa jest waloryzacja, z przedziału pomiędzy -3,5% do +3,5% na przedział pomiędzy

-2,5% do +2,5%, co wynika z § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, jak również dokonał modyfikacji § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e)

projektu umowy.

Jak wynika z przytoczonego przez Zamawiającego źródła: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaznikic e n / w s k a z n i k i - c e n t o w a r o w - i - u s l u g - k o n s u m p c y j n y c h - p o t inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-iuslugkonsumpcyjnych-od-1982-roku/ (dostęp: 23.02.2026 r., godz. 9:08), w okresach podwyższonej dynamiki cen

zsumowana zmiana wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), liczonych jako „poprzedni miesiąc = 100”,

w ujęciu 6-miesięcznym przekraczała poziom 102,5.

Oznacza to, że w praktyce zmiana CPI w 6-miesięcznym okresie może przekroczyć przyjęty w projekcie umowy próg ±

2,5%, co w ocenie Izby skutkuje możliwością uruchomienia mechanizmu waloryzacji.

Izba zważa, iż zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

W ocenie Izby, należy zauważyć, iż z powyższego przepisu ustawy nie wynika, że strona wnioskująca o waloryzację

uzyska pełne pokrycie zmian cen, jak również ustawodawca w żaden sposób nie narzucił długości okresów

waloryzacyjnych, czy też minimalnego progu aktywacji mechanizmu waloryzacyjnego i minimalnego limitu waloryzacji.

Izba zważa, iż zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, Zamawiający wskazał: „Ponadto, strony mają możliwość

dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości jednostkowej stawki ryczałtowej,

o której mowa w § 8 ust. 1, w przypadku zmiany:

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – jeżeli nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów

związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie

poprzedni miesiąc = 100) za ostatnie 6 miesięcy wykonywania umowy i następnie po upływie kolejnych 6 miesięcy,

będzie mieściła się poza przedziałem od -2,5 % do +2,5%, zgodnie z komunikatami Prezesa GUS.

- strona jest zobowiązana zwrócić się o wprowadzenie zmiany w terminie do 30 dni od upływu kolejnych 6 miesięcy

wykonywania umowy, których zmiana dotyczy, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku”.

Z kolei w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy, Zamawiający określił, iż: „W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2,

Strony ustalają następujący tok postępowania:

1) w przypadku zmiany:

e)cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - Strona składa pisemny wniosek. Zmiana

wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy.

W przypadku złożenia wniosku po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy zastosowany będzie wzór:

1= 0x (1+ ( −100%)100%)

Gdzie:

0- cena jednostkowa z oferty (przed zmianą),

1- cena jednostkowa po pierwszej zmianie (po upływie co najmniej 6 miesięcy),

- miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z

komunikatami Prezesa GUS z ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia wniosku, wyrażone w %,

a - numer kolejnego miesiąca z okresu ostatnich 6 zakończonych miesięcy do dnia złożenia wniosku, gdzie a = 1, 2, …,

6.

Zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie minimum 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin

ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

Powyższa zmiana będzie dotyczyła cen jednostkowych. Zamawiający dopuszcza maksymalną łączną wartość zmiany

wynagrodzenia do wysokości mieszącej się w przedziale od -6% do +6 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 8 ust. 1.

W przypadku złożenia wniosku po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy (początkowy

termin ustalenia zmiany wynagrodzenia) zastosowany będzie wzór:

=

x (1+ ( −100%)100%)

- cena jednostkowa przed następną zmianą,

- cena jednostkowa po następnej zmianie,

- miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z

komunikatami Prezesa GUS z ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia wniosku, wyrażone w %,

b - numer kolejnego miesiąca z okresu ostatnich 6 zakończonych miesięcy do dnia złożenia wniosku, gdzie b = 1, 2, …,

6.

Powyższa zmiana będzie dotyczyła cen jednostkowych. Zamawiający dopuszcza maksymalną łączną wartość zmiany

wynagrodzenia do wysokości mieszącej się w przedziale od -6% do +6 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 8 ust. 1.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia ww. zmiany.

Zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie minimum 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Jeżeli

umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia

zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Izby, wbrew twierdzeniom Odwołującego, nie jest tak, że Zamawiający nie określił

jednoznacznie „początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia”, bowiem z ww. postanowienia umownego (§ 10

ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy jednoznacznie wynika, iż:

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy,

- jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – początkowym terminem

ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

- kolejne zmiany mogą następować nie częściej niż co 6 miesięcy od dnia poprzedniej zmiany,

a w konsekwencji wszystkie te terminy się „zazębiają”, jak słusznie wskazywał Zamawiający na rozprawie.

Poza tym, zgodnie z § 4 projektu umowy, umowa będzie wykonywana od dnia zawarcia, jednak nie wcześniej niż od dnia

01.07.2026 r., przez 48 miesięcy, co oznacza, patrząc przez pryzmat postanowienia uregulowanego w § 10 ust. 3 pkt 1

lit. e, że początkowy termin waloryzacji został określony w sposób jednoznaczny i zgodny z art. 439 ust. 2 pkt 1 oraz 439

ust. 3 ustawy PZP, zgodnie z którym: „Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że

zamawiający określi termin wcześniejszy”.

Tym samym, w ocenie Izby, wskazywany przez Zamawiającego przykład dotyczący „początkowego terminu ustalenia

zmiany wynagrodzenia”, a mianowicie: „Przykładowo, jeżeli umowa będzie wykonywana od 1.07.2026 r., to pierwsza

zmiana wynagrodzenia w związku z waloryzacją będzie najwcześniej możliwa od 1.01.2027 r. Natomiast w przypadku

zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany

wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, co wprost wynika z art. 439 ust. 3 ustawy Pzp”, jest logiczny i spójny.

Niezależnie od powyższego, ze względu na to, iż umowa jest zawierana na 48 miesięcy, oznacza, że w tym okresie 48

miesięcy wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy, a łącznie

ośmiokrotnie w okresie obowiązywania umowy, na co słusznie wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oraz

na rozprawie.

Nadto, Izba zważa, iż użycie pojęcia przez Zamawiającego „ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia

wniosku” należy powiązać ze wzorem matematycznym wynikającym z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy oraz

danymi publikowanymi przez GUS. Tym samym, rację ma Zamawiający, iż: „Pojęcie to oznacza sześć zamkniętych

miesięcy kalendarzowych. Nie chodzi o „dowolne półrocze” ani o „dwa kolejne półrocza”, ani o roczne kumulowanie

wskaźnika".

Niezależnie od powyższego, Izba zważa, iż Odwołujący podnosi zarzut dotyczący konstrukcji mechanizmu waloryzacji,

domagając się skumulowania wskaźników liczonych od początku realizacji umowy lub od ostatniej waloryzacji, bez

odniesienia się do 6-miesięcznych okresów.

Izba chciałaby w tym podkreślić, iż ustawodawca w art. 439 ustawy PZP nie narzuca w żaden sposób konkretnego

modelu waloryzacji, a w konsekwencji żądanie Odwołującego ma wyłącznie charakter postulatywny. Co istotne,

postanowienia umowne zawierają wszystkie wymagane elementy wynikające z art. 439 ust. 1 ustawy PZP, a mianowicie:

mechanizm waloryzacyjny opiera się na wskaźniku publikowanym przez Prezesa GUS, przewiduje cykliczną (6miesięczną) weryfikację, określa początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, umożliwia zarówno

podwyższenie, jak i obniżenie wynagrodzenia, zawiera wzór przeliczeniowy (co wynika z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu

umowy).

Nadto, Izba zważa, iż Odwołujący przedstawił wyliczenia, które opierają się na modelu procentu składanego z całego

okresu 48 miesięcy (umowa ma być zawarta na 4 lata), podczas gdy klauzula waloryzacyjna przewiduje cykliczne,

sześciomiesięczne ustalanie zmiany wynagrodzenia w oparciu o aktualne wskaźniki CPI oraz aktualną cenę

jednostkową. Tym samym słusznie zauważa Zamawiający, iż: „Konstrukcja ta nie polega na czteroletnim kumulowaniu

wzrostu bez możliwości zmiany wynagrodzenia, którą próbuje narzucić Odwołujący. Zmiana wynagrodzenia ustalana

jest każdorazowo w oparciu o sumę miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z ostatnich 6

miesięcy, przy zastosowaniu wzoru o charakterze liniowym (procent prosty), a nie procentu składanego z całego okresu

trwania umowy. Co istotne, każda kolejna zmiana odnosi się do aktualnej ceny jednostkowej obowiązującej w chwili

składania wniosku (CJm), a nie do ceny pierwotnej z dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że w przypadku uruchomienia

waloryzacji efekt wcześniejszych zmian jest uwzględniany w kolejnych przeliczeniach, a mechanizm nie przewiduje

„odkładania” wzrostu cen na okres czteroletni”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba doszła do przekonania, iż mechanizm zaproponowany przez Zamawiającego, wbrew

twierdzeniom Odwołującego, nie ma charakteru iluzorycznego, ponieważ w ocenie Izby próg waloryzacyjny w wysokości

± 2,5% pozwala reagować na rzeczywiste zmiany poziomu cen, zapewniając równowagę ekonomiczną stron, co żaden

sposób nie prowadzi do niezgodności z art. 439 ustawy PZP.

Odnosząc się jeszcze do limitu waloryzacji, Izba zważa, iż Zamawiający w § 10 ust. 3 pkt e projektu umowy wskazał, iż:

„Powyższa zmiana będzie dotyczyła cen jednostkowych. Zamawiający dopuszcza maksymalną łączną wartość zmiany

wynagrodzenia do wysokości mieszącej się w przedziale od -6% do +6 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 8 ust. 1”.

W ocenie Izby, Odwołujący w treści odwołania ani na rozprawie nie przedstawił żadnych wyliczeń, które uzasadniałyby

zwiększenie ww. limitu, do 15% (co wynika z żądania Odwołującego), a w konsekwencji Odwołujący nie wykazał (tj. nie

udowodnił) w żaden sposób, że przyjęty przez Zamawiającego poziom limitu waloryzacji jest niewystarczający do

zapewnienia uczciwej konkurencji, czy też, że ma on charakter nieproporcjonalny.

Nie można również tracić z pola widzenia, że waloryzacja, o której mowa w art. 439 ustawy PZP, może skutkować

zarówno podwyższeniem, jak i obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. Tym samym, rację ma Zamawiający, iż:

„Akceptacja żądań Odwołującego prowadziłaby do sytuacji, w której w przypadku spadku cen Zamawiający mógłby

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy nawet do 15% wartości umowy brutto, co również skutkowałoby przerzuceniem

ryzyka na wykonawcę w sposób nieproporcjonalny”.

Poza tym, jak wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie: „przyjęty limit odpowiada 6% szacunkowej wartości

umowy brutto. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 68 483 845,64 zł netto, co przy stawce VAT 8% daje 73 962

553,29 zł brutto. Oznacza to, że wartość kwotowa objęta limitem wynosi ok. 4 437 753,20 zł”, co zdaniem Izby skutkuje

tym, iż skala zmiany wynagrodzenia ma charakter realny i wymierny.

W konsekwencji, powyższego, w ocenie Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu nr 6 poprzez narzucenie przez Zamawiającego w pkt 3.4 ppkt 4 OPZ oraz § 6 ust. 4 pkt 4)

projektu umowy obowiązku odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w pierwszej kolejności w przypadku odbioru w

danym dniu dwóch frakcji odpadów, co stanowi nieuzasadnioną ingerencję w organizację realizacji zamówienia,

nieznajdującą oparcia w przepisach art. 6ka ust. 1 u.c.p.g. oraz naruszającą zasadę proporcjonalności i równowagi

kontraktowej stron oraz swobody umów, jest on w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż Zamawiający w § 6 ust. 4 pkt 4 projektu umowy wskazał: „w przypadku odbioru w danym dniu dwóch

frakcji odpadów, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, w pierwszej kolejności Wykonawca dokona odbioru

odpadów zmieszanych. Pracownicy Wykonawcy dokonujący odbioru zmieszanych odpadów komunalnych zweryfikują

zawartość pojemników na segregowane odpady (druga odbierana w ciągu dnia frakcja) i w przypadku niedopełnienia

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmą odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady

komunalne i powiadomią o tym fakcie Zamawiającego”, co ma także swoje odzwierciedlenie w pkt 3.4 ppkt 4 OPZ.

W ocenie Izby, ww. postanowienie umowne nie ingeruje w ogólną organizację tras ani harmonogramów wykonawcy, w

tym Odwołującego. Należy bowiem zauważyć, że postanowienie to odnosi się wyłącznie do szczególnej sytuacji, w

której w danym dniu na tej samej nieruchomości odbierane są dwie frakcje, a jedną z nich są zmieszane odpady

komunalne, to wówczas w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności odebrane zostały odpady

zmieszane, co wcale nie oznacza, wbrew twierdzeniom Odwołującego ingerencję w przyjęty „model logistyczny,

uwarunkowania lokalne, trasy przejazdów, harmonogramów pracy załóg, dostępności instalacji czy optymalizacji

kosztowej”.

Nie można bowiem tracić z pola widzenia, iż ww. postanowienie umowne pozostaje w ścisłym związku z obowiązkiem

wynikającym z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z

którym: „W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości”.

Oznacza to, jak słusznie zauważa Zamawiający, że: „Gdyby w pierwszej kolejności odbierano frakcję selektywną, a

dopiero następnie zmieszaną, realizacja obowiązku wynikającego z art. 6ka ust. 1 u.c.p.g. byłaby utrudniona lub

wymagałaby dodatkowych czynności logistycznych, generujących zbędne koszty. W przypadku stwierdzenia

zanieczyszczenia frakcji selektywnej po jej załadunku do pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów segregowanych,

wykonawca nie mógłby jej pozostawić w pojeździe ani przekazać jako selektywnej. Konieczne byłoby organizowanie

dodatkowego odbioru lub przeładunku, co prowadziłoby do dezorganizacji pracy i zwiększenia kosztów operacyjnych”, a

Izba uznała powyższą argumentację za logiczną i spójną.

Tym samym, Izba doszła do przekonania, iż wymóg odbioru w pierwszej kolejności niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych ma charakter funkcjonalny i organizacyjny, nie naruszając w żaden sposób art. 99 ust. 1 ustawy

PZP w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 20) ustawy PZP oraz art. 16 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 3531 KC.

W związku z powyższym, zarzut ten, jest w ocenie Izby niezasadny.

IV.KIO 841/26:

Zamawiający – Związek Międzygminny Ślęza - Oława – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1165 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) pod nazwą: „Odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z

terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina” (znak

sprawy: DMK.271.1.2026.MJ).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 stycznia 2026 r.

pod numerem 2026/S 013-40975.

W dniu 23 lutego 2026 r. wykonawca Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wniósł odwołanie wobec treści dokumentów zamówienia – zmian SW Z ogłoszonych na stronie internetowej

Zamawiającego w dniu 12 lutego 2026 r. i ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lutego 2026

r. - Dz.U. S: 31/2026; Numer publikacji ogłoszenia: 104818-2026

Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów:

1.naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p., art. 439 ust. 1 i 2 p.z.p., art. 99 ust. 1 p.z.p., art. 16 p.z.p., art. 17 ust. 1

p.z.p. oraz art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 p.z.p., poprzez ukształtowanie w § 10 ust. 2 pkt 5 oraz

ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy klauzuli waloryzacyjnej w sposób niejednoznaczny i nieadekwatny do długości

realizacji zamówienia, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie

oferty, niezapewniający ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz naruszający równowagę kontraktową, w

szczególności poprzez brak jednoznacznego określenia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia,

uzależnienie uruchomienia waloryzacji wyłącznie od zmiany wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w

„ostatnich 6 miesiącach” niezależnie od skumulowanego wzrostu kosztów w całym okresie realizacji umowy oraz

wprowadzenie maksymalnego limitu łącznej zmiany wynagrodzenia na poziomie od –6% do +6%, co prowadzi do

pozorności mechanizmu waloryzacji i przerzucenia na wykonawcę zasadniczego ryzyka inflacyjnego.

Opierając się na przedstawionych zarzutach Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu

dokonania modyfikacji dokumentów zamówienia poprzez:

1) nakazanie Zamawiającemu zmiany treści § 10 ust. 2 pkt 5 oraz § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy, poprzez

ukształtowanie mechanizmu waloryzacji w taki sposób, aby możliwe było dokonanie zmiany wynagrodzenia w

sytuacji, gdy skumulowana suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w

komunikatach Prezesa GUS, liczonych w kolejnych miesiącach począwszy od rozpoczęcia realizacji umowy lub od

ostatniej dokonanej waloryzacji, osiągnie lub przekroczy poziom +/-2,5%, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że zmiana

wynagrodzenia może zostać dokonana po upływie co najmniej 6 miesięcy realizacji umowy, a nie wyłącznie w

odniesieniu do „ostatnich 6 miesięcy”, a także poprzez podwyższenie maksymalnego limitu łącznej zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy do poziomu co najmniej ±15% wynagrodzenia brutto, jako poziomu adekwatnego do 48miesięcznego okresu realizacji zamówienia oraz realnej skali możliwych zmian kosztów rynkowych.

Wniosek dotyczący modyfikacji dokumentów zamówienia obejmuje także zmiany dokumentacji postępowania wprost w

żądaniu nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania wykonawcy – tj. zmiany będące

konsekwencją żądanych zmian.

W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą

we Wrocławiu, Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 16 marca 2026 r. (pismo z dnia 16 marca 2026 r.) wnosił

o odrzucenie odwołania w całości, a w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie odwołania wnosił o oddalenie

odwołania w całości jako bezzasadnego.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego skutecznie przystąpili wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk

Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie oraz wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich.

Izba stwierdziła, że ww. wykonawcy zgłosili przystąpienie do postępowania w ustawowym terminie, wykazując interes w

rozstrzygnięciu odwołania na korzyść odwołującego.

Przystępujący - wykonawca REMONDIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie,

pismem z dnia 16 marca 2026 r.

przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Przystępujący - wykonawca FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,pismem z dnia

13 marca 2026 r. wnosił o uwzględnienie odwołania w całości.

Stan prawny ustalony przez Izbę:

Zgodnie z art. 16 pkt 1-3 ustawy PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia

w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 353¹ KC, Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy PZP:

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zgodnie z art. 5 KC, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie

jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy PZP, SW Z zawiera co najmniejprojektowane postanowienia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Krajowa Izba Odwoławcza – po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, po zapoznaniu się

ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, stanowiskami przystępujących,

konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem procesowym, w tym z dokumentacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego oraz po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk stron, a także uczestników

postępowania odwoławczego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy – ustaliła i zważyła, co następuje:

Skład orzekający stwierdził, iż zarzut oznaczony w odwołaniu jako zarzut nr 1 odnoszącym się do § 10 ust. 2 pkt 5

projektu umowy oraz § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy odnoszącym się do limitu waloryzacji nie podlegał

merytorycznemu rozpoznaniu przez Izbę, ponieważ zarzut ten w powyższym zakresie był w ocenie Izby spóźniony. Tym

samym została wypełniona przesłanka określona w art. 528 pkt 3 ustawy PZP, zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie,

jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.

Izba zważa, iż zgodnie z art. 515 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP, Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego

postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10

dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia

na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Izba zważa, iż Zamawiający w dniu 12 lutego 2026 r. dokonał modyfikacji dokumentów zamówienia, w tym OPZ i

projektowanych postanowień umownych, co potwierdza dokumentacja postępowania.

Izba zważa, iż w zakresie § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, Zamawiający dokonał wyłącznie modyfikacji poziomu

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uprawniającego do żądania waloryzacji wynagrodzenia – poprzez

obniżenie sumy miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesięcy wykonywania

umowy, od której możliwa jest waloryzacja, z przedziału pomiędzy - 3,5% do +3,5% na przedział pomiędzy -2,5% do

+2,5% oraz dokonał modyfikacji § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy w zakresie początkowego terminu zmiany

wynagrodzenia (po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia

rozpoczęcia realizacji umowy, po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem

ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert), który ma swoje odzwierciedlenie we wzorze matematycznym,

przy czym, co należy podkreślić Odwołujący nie kwestionuje zmiany progu wskaźnika waloryzacyjnego ± 2,5%.

Oznacza to, iż w zakresie, w jakim przedmiotowe odwołanie dotyczy elementów klauzuli waloryzacyjnej, które nie zostały

zmienione w dniu 12 lutego 2026 r. (uzależnienia waloryzacji od zmiany wskaźników w „ostatnich 6 miesiącach”, „po

upływie kolejnych 6 miesięcy” - § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy; wprowadzenia maksymalnego limitu zmiany

wynagrodzenia na poziomie od -6% do +6% - § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e)) powoduje, iż w powyższym zakresie nie doszło do

nowej czynności Zamawiającego, która mogłaby otwierać nowy termin do wniesienia odwołania.

W konsekwencji, wszystkie podnoszone przez Odwołującego argumenty zawarte obecnie w treści odwołania w ramach

zarzutu nr 1 odnoszącym się do § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy oraz § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy

odnoszącym się do limitu waloryzacji, są w ocenie Izby spóźnione.

Izba zważa, iż termin na zaskarżenie tych czynności upłynął w dniu 30 stycznia 2026 r., co skutkuje odrzuceniem

odwołania w ramach zarzutu nr 1 odnoszącym się do § 10 ust. 2 pkt 5 projektu umowy oraz § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu

umowy odnoszącym się do limitu waloryzacji na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy PZP.

Odnosząc się z kolei do zarzutu nr 1 odnoszącym się do § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy w zakresie początkowego

terminu zmiany wynagrodzenia (po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po upływie co najmniej 6

miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert), który ma swoje odzwierciedlenie we wzorze

matematycznym, jest on w ocenie Izby niezasadny.

Izba zważa, iż zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP:

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których

zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie

okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Izba zważa, iż w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy, Zamawiający określił, iż: „W przypadku zmian, o których mowa

w ust. 2, Strony ustalają następujący tok postępowania:

1) w przypadku zmiany:

f)cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - Strona składa pisemny wniosek. Zmiana

wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy.

W przypadku złożenia wniosku po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy zastosowany będzie wzór:

1= 0x (1+ ( −100%)100%)

Gdzie:

0- cena jednostkowa z oferty (przed zmianą),

1- cena jednostkowa po pierwszej zmianie (po upływie co najmniej 6 miesięcy),

- miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z

komunikatami Prezesa GUS z ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia wniosku, wyrażone w %,

a - numer kolejnego miesiąca z okresu ostatnich 6 zakończonych miesięcy do dnia złożenia wniosku, gdzie a = 1, 2, …,

6.

Zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie minimum 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin

ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

Powyższa zmiana będzie dotyczyła cen jednostkowych. Zamawiający dopuszcza maksymalną łączną wartość zmiany

wynagrodzenia do wysokości mieszącej się w przedziale od -6% do +6 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 8 ust. 1.

W przypadku złożenia wniosku po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy (początkowy

termin ustalenia zmiany wynagrodzenia) zastosowany będzie wzór:

=

x (1+ ( −100%)100%)

- cena jednostkowa przed następną zmianą,

- cena jednostkowa po następnej zmianie,

- miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z

komunikatami Prezesa GUS z ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia wniosku, wyrażone w %,

b - numer kolejnego miesiąca z okresu ostatnich 6 zakończonych miesięcy do dnia złożenia wniosku, gdzie b = 1, 2, …,

6.

Powyższa zmiana będzie dotyczyła cen jednostkowych. Zamawiający dopuszcza maksymalną łączną wartość zmiany

wynagrodzenia do wysokości mieszącej się w przedziale od -6% do +6 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 8 ust. 1.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia ww. zmiany.

Zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie minimum 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Jeżeli

umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia

zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Izby, wbrew twierdzeniom Odwołującego, nie jest tak, że Zamawiający nie określił

jednoznacznie „początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia”, bowiem z ww. postanowienia umownego (§ 10

ust. 3 pkt 1 lit. e) projektu umowy jednoznacznie wynika, iż:

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy,

- jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – początkowym terminem

ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

- kolejne zmiany mogą następować nie częściej niż co 6 miesięcy od dnia poprzedniej zmiany,

a w konsekwencji wszystkie te terminy się „zazębiają”, jak słusznie wskazywał Zamawiający na rozprawie.

Poza tym, zgodnie z § 4 projektu umowy, umowa będzie wykonywana od dnia zawarcia, jednak nie wcześniej niż od dnia

01.07.2026 r., przez 48 miesięcy, co oznacza, patrząc przez pryzmat postanowienia uregulowanego w § 10 ust. 3 pkt 1

lit. e, że początkowy termin waloryzacji został określony w sposób jednoznaczny i zgodny z art. 439 ust. 2 pkt 1 oraz 439

ust. 3 ustawy PZP, zgodnie z którym: „Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że

zamawiający określi termin wcześniejszy”.

Tym samym, w ocenie Izby, wskazywany przez Zamawiającego przykład dotyczący „początkowego terminu ustalenia

zmiany wynagrodzenia”, a mianowicie: „Przykładowo, jeżeli umowa będzie wykonywana od 1.07.2026 r., to pierwsza

zmiana wynagrodzenia w związku z waloryzacją będzie najwcześniej możliwa od 1.01.2027 r. Natomiast w przypadku

zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany

wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, co wprost wynika z art. 439 ust. 3 ustawy Pzp”, jest logiczny i spójny.

Nadto, Izba zważa, iż użycie pojęcia przez Zamawiającego „ostatnich 6 zakończonych miesięcy od dnia złożenia

wniosku” należy powiązać ze wzorem matematycznym wynikającym z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy oraz

danymi publikowanymi przez GUS. Tym samym, rację ma Zamawiający, iż: „Pojęcie to oznacza sześć zamkniętych

miesięcy kalendarzowych. Nie chodzi o „dowolne półrocze” ani o „dwa kolejne półrocza”, ani o roczne kumulowanie

wskaźnika".

W konsekwencji powyższego, Izba nie popiera argumentacji Odwołującego o „wadzie konstrukcji wzorów

matematycznych”.

Niezależnie od powyższego, ze względu na to, iż umowa jest zawierana na 48 miesięcy, oznacza, że w tym okresie 48

miesięcy wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy, a łącznie

ośmiokrotnie w okresie obowiązywania umowy, na co słusznie wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oraz

na rozprawie.

Konkludując, w ocenie Izby, zarzut ten jest niezasadny.

Izba zważa, iż stosownie do art. 553 ustawy PZP, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.

W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 i 3 sentencji, miało

charakter formalny, gdyż dotyczyło odpowiednio odrzucenia odwołania w zakresie zarzutu nr 1 odnoszącym się do § 10

ust. 2 pkt 5 projektu umowy oraz § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e projektu umowy odnoszącym się do limitu waloryzacji oraz

kosztów postępowania, a zatem były postanowieniami. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 2 sentencji miało charakter

merytoryczny, ponieważ odnosiło się do oddalenia odwołania w pozostałym zakresie.

Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym (pkt 2 sentencji) i formalnym

(pkt 1 i 3 sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz § 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania

wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), obciążając w sprawie o sygn. akt KIO 429/26 kosztami postępowania

Odwołującego w części 4/5 i Zamawiającego w części 1/5, w sprawie o sygn. akt KIO 433/26 kosztami postępowania

Odwołującego w części 5/9 i Zamawiającego w części 4/9 oraz w sprawach o sygn. akt KIO 446/26 i KIO 841/26

kosztami postępowania Odwołującego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………….

Uzasadnienie liczy 175 004 znaki.

Dokument w bazie źródłowej